


Материал помещен в архив
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
Наследование по закону имеет место при наличии одного из указанных условий:
1) завещание отсутствует либо в завещании определена судьба лишь части имущества (п.3 ст.1043 Гражданского кодекса РБ (далее - ГК)). При совершении завещания наследодатель может в своих распоряжениях не указать всего своего имущества, и в таком случае незавещанная часть поступает к наследникам по закону;
2) завещание признано недействительным полностью или в части (ст.1052 ГК);
3) завещание отменено и новое не составлено (ст.1049 ГК);
4) наследники, указанные в завещании, умерли до открытия наследства или не приняли наследство либо отказались от наследства вообще (ст.1074 ГК) или в пользу лиц из числа наследников по закону (ст.1075 ГК); были устранены от наследования в порядке, предусмотренном ст.1038 ГК, как недостойные наследники; не получили наследство как не выполнившие правомерных условий наследодателя, а другой наследник такому наследнику не подназначен (ст.1055 ГК);
5) во всех случаях при наличии лиц, признаваемых наследниками в силу принадлежащего им права на обязательную долю (ст.1064 ГК). Размер обязательной доли установлен законом, поэтому завещатель не вправе его изменить либо иным образом повлиять на наследственные права наследников в отношении этой доли.
Наследование по закону возможно не только при отсутствии наследования по завещанию, но и совместно с ним. На практике чаще встречается наследование по закону, чем наследование по завещанию.
К наследникам первой очереди относятся:
• дети;
• супруг;
• родители наследодателя.
При определении лиц, относящихся к детям, супругам и родителям наследодателя, следует руководствоваться нормами Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее - КоБС).
Дети наследодателя
Дети призываются к наследованию независимо от возраста и трудоспособности. Наследником признается также ребенок наследодателя, зачатый при его жизни, но родившийся живым после его смерти. Основание возникновения наследственных прав детей - родство с наследодателем, удостоверенное в установленном законом порядке.
![]() |
Справочно Материнство (т.е. происхождение ребенка от матери) устанавливается на основании факта рождения, удостоверенного медицинской справкой о рождении. При отсутствии данной справки происхождение ребенка от матери может быть установлено на основании решения суда об установлении факта рождения или решения суда об установлении материнства (ст.51 КоБС). Женщина, родившая ребенка, признается матерью и в том случае, если ребенок зачат из яйцеклетки, изъятой из организма другой женщины, за исключением рождения ребенка суррогатной матерью. Матерью ребенка, рожденного суррогатной матерью, признается женщина, заключившая с суррогатной матерью договор суррогатного материнства (ст.52 КоБС). |
Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в течение 10 месяцев со дня прекращения брака (признания брака недействительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка признается муж (бывший муж) матери, если не доказано иное.
Дети, рожденные от родителей, состоящих в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.
Дети, рожденные вне брака, после матери наследуют всегда, а после отца - лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. Отцовство может быть установлено в добровольном порядке и в судебном.
![]() |
Справочно Добровольное установление отцовства производится органами регистрации актов гражданского состояния в следующих случаях: 1) если заявление о регистрации установления отцовства подается совместно отцом и матерью ребенка; 2) если отцовство признано в добровольном порядке до рождения ребенка во время беременности матери (при наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что подача совместного заявления о регистрации установления отцовства после рождения ребенка может оказаться невозможной или затруднительной (тяжелая болезнь, предстоящая длительная командировка и т.п.)). В судебном порядке отцовство устанавливается если: 1) родители ребенка не состоят в браке между собой и в органы, регистрирующие акты гражданского состояния, не представлены заявления о регистрации установления отцовства; 2) сведения об отце ребенка в книге записей актов о рождении указаны со слов матери; 3) мать ребенка признана недееспособной, лишена родительских прав либо ребенок отобран у нее по решению суда. |
Ребенок, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства. Родители, лишенные родительских прав, не имеют права наследования по закону после смерти детей.
Родители наследодателя
Родители (мать и отец) - кровные родственники умершего по прямой восходящей линии - также равноправные наследники первой очереди независимо от их возраста и трудоспособности.
Родительские права основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном порядке. Мать и отец имеют равные права и обязанности в отношении своих детей, даже если их брак расторгнут. В данном случае применяются те же правила, что и при наследовании детей после родителей.
В соответствии со ст.119 КоБС усыновление - это основанный на судебном решении юридический акт, в силу которого между усыновителем и усыновленным возникают такие же права и обязанности, как между родителями и детьми. При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой в полной мере приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам), т.е. усыновленный и его потомство наследуют после смерти усыновителя и его родственников, а усыновитель и его родственники - после смерти усыновленного и его потомства.
Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим родственникам), поэтому усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.
При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если усыновитель - женщина (ст.134 КоБС).
В соответствии со ст.134 КоБС, если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе деда или бабки ребенка могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности ребенка по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка. В таком случае о сохранении правоотношений усыновленного ребенка с одним из родителей или с родственниками умершего родителя указывается в решении суда об усыновлении ребенка. При этом усыновленный и его потомство будут наследовать после смерти этих родственников, а указанные родственники - после смерти усыновленного и его потомства.
У родных детей и усыновленных имеются одинаковые права на наследственное имущество, оставленное после смерти усыновителя.
Необходимо отметить, что дети наследодателя, усыновленные после его смерти, не утрачивают права на наследство. В соответствие со ст.122 КоБС усыновление считается установленным со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении. Суд обязан в течение 3 дней со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка направить выписку из этого решения суда в орган, регистрирующий акты гражданского состояния, по месту вынесения решения, в орган опеки и попечительства по месту жительства усыновителей и Национальный центр усыновления Министерства образования РБ.
Согласно ст.140 КоБС при отмене судом усыновления ребенка взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей (его родственников), если этого требуют интересы ребенка. Следовательно, при отмене усыновления усыновители не призываются к наследованию после смерти усыновленных.
В отличие от усыновления передача детей в приемную семью (ст.169-173 КоБС) не приравнивает их и приемных родителей в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению, так как обязательства приемных родителей по содержанию приемных детей основаны на договоре. Поэтому приемные дети не наследуют по закону после смерти приемных родителей, а приемные родители - после смерти приемных детей (п.13 постановления Пленума Верховного Суда РБ от 20.12.2007 № 17 «О судебной практике по делам о наследовании и выполнении постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании»).
Пасынки и падчерицы не наследуют по закону после смерти отчима и мачехи, так как не включены в качестве наследников ни в одну из очередей наследников по закону. Но они могут быть включены в число наследников по закону и будут наследовать после смерти отчима либо мачехи, если к моменту открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее 1 года находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним.
В спорных случаях факт родственных отношений лиц устанавливается в судебном порядке (часть первая ст.364 Гражданского процессуального кодекса РБ; далее - ГПК).
Супруг наследодателя
К наследникам первой очереди наравне с детьми и родителями относится супруг наследодателя.
Согласно ст.20 КоБС права и обязанности супругов возникают со дня регистрации заключения брака органами, регистрирующими акты гражданского состояния.
Переживший супруг является наследником по закону, если к моменту открытия наследства состоял с наследодателем в зарегистрированном браке.
![]() |
Обратите внимание! Заключение брака в каком-либо ином органе (учреждении), кроме органов регистрации актов гражданского состояния, заключение брака по религиозным обрядам, фактические брачные отношения не порождают прав и обязанностей супругов, в т.ч. и наследственных, за исключением случаев, прямо указанных в законодательстве, когда такой брак приравнивается к зарегистрированному в установленном порядке. |
Суды вправе устанавливать факт регистрации брака, если в органах загса не сохранилась соответствующая запись и в восстановлении такой записи органами загса отказано либо она может быть восстановлена только на основании решения суда об установлении факта регистрации акта гражданского состояния (часть первая ст.364 ГПК, п.8 постановления Пленума Верховного Суда РБ от 18.03.1994 № 1 «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» (далее - постановление Пленума № 1)).
![]() |
От редакции «Бизнес-Инфо» С 30 марта 2017 г. следует руководствоваться постановлением Пленума № 1 в редакции постановления Пленума Верховного Суда РБ от 30.03.2017 № 3. |
С заявлением об установлении факта регистрации брака могут обращаться не только оба супруга, но и другие заинтересованные лица, к которым, в частности, относятся наследники, а также прокурор.
В соответствии со ст.34 КоБС при жизни супругов брак может быть расторгнут судом по заявлению одного из супругов. В случае расторжения брака супруг теряет право наследовать после смерти своего бывшего супруга. При этом существенное значение имеет время прекращения брака.
В силу ст.34 КоБС брак считается прекращенным со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака. Если супруг умрет после вынесения решения суда о расторжении брака, но до его вступления в законную силу, брак должен считаться нерасторгнутым. Переживший супруг может быть призван к наследованию в порядке первой очереди.
Если будет доказано, что брак с наследодателем фактически прекратился до открытия наследства и супруги в течение не менее 5 лет до открытия наследства проживали раздельно и не вели общее хозяйство, то по решению суда супруг может быть устранен от наследования по закону (п.2 ст.1065 ГК).
В соответствии со ст.45 КоБС при нарушении условий, установленных ст.17-19 КоБС, а также в случаях регистрации заключения брака без намерения создать семью (фиктивный брак) по решению суда брак может быть признан недействительным. В случае признания брака недействительным лица, состоявшие в таком браке, наследниками после смерти друг друга не являются. Поскольку согласно ст.48 КоБС брак признается недействительным со дня его заключения, с этого же момента прекращаются права и обязанности супругов. Вместе с тем наследственные права детей, родившихся в браке, признанном впоследствии недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке.
Если все наследники первой очереди живы на момент открытия наследства, то они наследуют в равных долях все имущество, которое осталось после наследодателя. При отсутствии одного или нескольких из них оставшиеся вступают в наследство также в равных долях.
![]() |
Пример К моменту смерти гражданина П. из наследников первой очереди были живы его мать и дочь. Наследственное имущество состояло из квартиры, принадлежащей П. на праве собственности, гаража и автомобиля. Обе наследницы наследуют по 1/2 доли квартиры, 1/2 доли гаража и по 1/2 доли автомобиля. Если бы к моменту смерти гражданина П. был жив его отец, то наследственное имущество делилось бы на 3 части. |
Внуки наследодателя - это кровные родственники второй степени по прямой нисходящей линии (дети сына или дочери), а также нисходящие усыновленного (дети усыновленного). Они считаются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником (наследование по праву представления).
Наследники второй очереди вступают в наследство только в случае, если нет наследников первой очереди, а также в случаях, если все наследники первой очереди не имеют права наследовать, являются недостойными наследниками, лишены наследства, не приняли наследства либо наследники первой очереди или наследники по завещанию отказались от наследства в их пользу.
Наследники второй очереди - братья и сестры умершего (наследники по боковой линии второй степени родства).
Братья и сестры - наследники, только если между ними существует кровное родство. При этом наследуют как полнородные, так и неполнородные братья и сестры. К полнородным братьям и сестрам относятся братья и сестры, имеющие 2 общих родителей. Неполнородными братьями и сестрами являются единокровные (имеющие общего отца, но разных матерей) и единоутробные (имеющие общую мать, но разных отцов) братья и сестры. Не наследуют друг после друга сводные братья и сестры (имеющие разных родителей, вступивших в брак), поскольку между ними отсутствует родственная связь. Таким образом, наравне с родными братьями и сестрами, имеющими обоих общих родителей с наследодателем, наследовать по закону в порядке второй очереди могут братья и сестры, имеющие с наследодателем только одного общего родителя. Они призываются к наследованию один после другого на равных и независимо от того, имеются ли одновременно полнородные и неполнородные братья и сестры.
![]() |
Обратите внимание! Сводные братья и сестры наследодателя (т.е. не имеющие ни одного общего родителя) к наследованию не призываются. |
Братья и сестры наследодателя наследуют в равных долях.
В случае смерти наследника по закону второй очереди наследниками становятся дети братьев и сестер - племянники наследодателя. Они призываются к наследованию только в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником по закону второй очереди.
Племянники и племянницы наследодателя наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.
Наследники третьей очереди вступают в наследство только в случае, если нет наследников первой и второй очереди, а также в случаях, если все наследники первой и второй очереди не имеют права наследовать, являются недостойными наследниками, лишены наследства, не приняли наследства либо наследники первой и (или) второй очереди или наследники по завещанию отказались от наследства в их пользу.
Наследники третьей очереди - дед и бабка умершего.
Дедушка и бабушка со стороны матери наследуют всегда, т.е. независимо от того были ли рождены внук (внучка) в браке или вне брака, а со стороны отца в тех случаях, когда юридическая связь ребенка с отцом установлена предусмотренным законом способом:
• путем подачи совместного заявления отцом и матерью ребенка о регистрации установления отцовства в органы, регистрирующие акты гражданского состояния;
• решением суда об установлении отцовства.
Поскольку усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству также приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению, усыновители родителей (одного из родителей) также могут наследовать после своих внуков.
Наследники четвертой и последующих очередей
Наследники четвертой очереди вступают в наследство только в случае, если нет наследников первой, второй и третьей очереди, а также в случаях, если все наследники первой, второй и третьей очереди не имеют права наследовать, являются недостойными наследниками, лишены наследства, не приняли наследства либо наследники первой, и (или) второй, и (или) третьей очереди, и (или) наследники по завещанию отказались от наследства в их пользу.
В четвертую очередь к наследованию по закону призываются братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
При этом приоритета наследственных прав полнородных или неполнородных братьев и сестер родителей друг перед другом не установлено: им предоставлены равные права. Родство в данном случае определяется по тем же правилам, что и при определении родства детей и родителей, а также братьев и сестер наследодателя.
Если к наследованию призваны наследники четвертой очереди и при этом кто-либо из них умер до открытия наследства, к наследованию призываются дети братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя).
Двоюродные братья и сестры наследуют поровну ту долю, которая при наследовании по закону причиталась бы их умершему родителю.
К наследникам по закону относятся также родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой и шестой степени родства.
К ним относятся прадеды и прабабки наследодателя, его двоюродные внуки и внучки, деды и бабки, правнуки и правнучки, племянники и племянницы, дяди и тети, праправнуки и праправнучки, троюродные внуки и внучки, братья и сестры. Указанные родственники наследодателя призываются к наследованию по закону при отсутствии у умершего наследников первой, второй, третьей и четвертой очереди.
![]() |
Обратите внимание! Родственники более близкой степени родства устраняют от наследования родственников более далекой степени родства, т.е. родственники четвертой степени родства призываются к наследованию при отсутствии родственников третьей степени родства, родственники пятой степени родства - при отсутствии родственников третьей и четвертой степени, и родственники шестой - при отсутствии родственников третьей, четвертой и пятой степени родства. |
При этом ГК установлено, что степень родства определяется по числу рождений, отделяющих одного родственника от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Акты усыновления приравниваются к рождению только в отношении усыновителя и его родственников, а также в отношении усыновленного и его потомков. Родство в данном случае определяется по тем же правилам, что и при определении родства братьев и сестер наследодателя, а также детей и родителей.
Призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях.
Лица, не имеющие права наследовать, определены в ГК как «недостойные наследники» (ст.1038 ГК).
Отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или совершили покушение на его жизнь, а также лица, которые путем составления подложного завещания, создания умышленного препятствия осуществлению наследодателем последней воли или иными умышленными противозаконными действиями способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им доли наследства.
Умышленные противозаконные действия могут заключаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии подлинного завещания, понуждении завещателя к составлению завещания в пользу конкретного лица либо завещания с завещательным отказом, понуждении какого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства, а отказополучателей - от завещательного отказа и т.п.
При наследовании по закону отстраняются от наследования родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства, а также граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу акта законодательства обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.
Лишение родительских прав осуществляется в соответствии с нормами семейного права и представляет собой крайнюю меру воздействия на лиц, уклоняющихся от своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Необходимо отметить, что данные лица не могут наследовать только по закону, но могут быть наследниками по завещанию.
Уклонение от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя может быть подтверждено материалами гражданского дела о взыскании алиментов или другими доказательствами, подтверждающими злостный характер уклонения от исполнения указанных обязанностей.
![]() |
Обратите внимание! Наследник может быть признан недостойным и отстранен от наследования только решением суда по иску лица, для которого такое отстранение порождает связанные с наследованием имущественные последствия. |
При рассмотрении подобных исков необходимо иметь в виду, что действия, предусмотренные ст.1038 ГК, служат основанием для отстранения недостойных наследников от наследства, только если они совершены ими умышленно. При этом умышленное убийство наследодателя или покушение на его жизнь наследником должны быть подтверждены приговором, а лишение родительских прав - решением суда.
Не может быть отстранен от наследования наследник, если наследодатель, зная о совершенном этим лицом покушении на его жизнь, завещал в его пользу имущество после покушения.
Решение суда об отказе в иске об отстранении от наследования недостойного наследника не препятствует предъявлению иска о признании завещания недействительным (п.5 постановления Пленума Верховного Суда РБ от 21.12.2001 № 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» (далее - постановление Пленума № 16)).
Положение о недостойных наследниках распространяется и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Правила, содержащиеся в пп.1, 2 и 4 ст.1038 ГК, применяются и к завещательному отказу.
Наследование по праву представления
К наследникам по закону относятся лица, призываемые к наследованию по праву представления. Данные лица призываются к наследованию, когда наследник по закону (какой-либо очереди) умирает раньше наследодателя.
Наследование по праву представления могут осуществлять внуки наследодателя и их прямые потомки (п.2 ст.1057 ГК), племянники и племянницы наследодателя (п.2 ст.1058 ГК), двоюродные братья и сестры наследодателя (п.2 ст.1060 ГК).
Призвание указанных наследников к наследованию происходит в строго определенных законом случаях.
![]() |
Важно! Законодательство не предусматривает наследования по праву представления при наследовании по завещанию. Право представления допускается лишь наследованием по закону. |
Наследование по праву представления возможно только тогда, когда наследник по закону, призванный к наследованию, умер до открытия наследства. Наследники по праву представления заступают на место наследника, умершего раньше наследодателя.
![]() |
Пример Если сын умрет раньше своих отца и матери, то та доля в имуществе отца или матери, которая причиталась бы ему по закону, переходит к внукам наследодателя (детям сына). Если к моменту открытия наследства сын будет жив, внуки или их потомки не могут наследовать после умершего деда или бабки. |
Наследники по праву представления не наследуют в равных долях с другими наследниками по закону соответствующей очереди. Они наследуют лишь ту долю в наследстве, которая причиталась наследнику по закону, которого они представляют.
Между собой наследники, призванные к наследованию по праву представления, наследуют в равных долях.
![]() |
Пример Если у наследодателя имелся только один наследник первой очереди - дочь, умершая до открытия наследства, к наследованию будут призываться ее дети (внуки наследодателя). Наследники второй очереди в этом случае не могут быть призваны к наследованию, поскольку внуки и их потомки как наследники по праву представления наследников первой очереди отстраняют их от наследования. Если у наследодателя было 2 дочери, одна из которых умерла до открытия наследства, к наследованию будут призваны: оставшаяся в живых дочь наследодателя, а также внуки (дети умершей до открытия наследства дочери наследодателя). Однако доли наследников в данном случае будут разными: между внуками наследодателя независимо от числа будет разделена только доля в наследстве, которую могла бы получить их умершая мать. |
Право представления применяется и в отношении усыновителя и усыновленного.
Наследование по праву представления следует отличать от призвания к наследованию подназначенного наследника, а также от наследования в порядке наследственной трансмиссии.
Правила о подназначении наследника применяются только при наследовании по завещанию (ст.1042 ГК).
Правила наследственной трансмиссии применяются в случае, если наследник умер после открытия наследства, но не успел при жизни в течение установленного законом срока выразить свою волю на принятие или отказ от наследства. В этом случае право на принятие наследства или на отказ от него переходит уже к собственным наследникам умершего, круг которых может не совпадать с кругом наследников по праву представления.
Наследование по праву представления также необходимо отличать от наследования нетрудоспособными иждивенцами (ст.1063 ГК), которое также является наследованием по закону. В отличие от наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ст.1064 ГК), наследодатель вправе завещанием полностью лишить наследства наследников по праву представления.
Правила о наследовании по праву представления не распространяются на потомков наследника, лишенного наследства в завещании умершего.
Наследники по праву представления могут быть отстранены от наследования на основании решения суда, если наследник, которого они представляют, мог быть отстранен от наследования как недостойный наследник (ст.1038 ГК), и по этой причине суд сочтет, что призвание их к наследованию будет противоречить законам нравственности.
Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя
К числу наследников по закону относятся также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
В ГК выделены 2 категории нетрудоспособных иждивенцев:
• граждане, относящиеся к числу наследников по закону, указанных в ст.1058-1061 ГК, т.е. родственники наследодателя;
• граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ст.1057-1061 ГК, т.е. лица, не связанные с наследодателем родственными отношениями.
В качестве нетрудоспособных иждивенцев к наследованию призываются лица, не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Если одновременно лицо - наследник соответствующей очереди и нетрудоспособный иждивенец наследодателя, оно призывается к наследованию в качестве наследника соответствующей очереди или по праву представления.
Установление факта состояния лица на иждивении во многих случаях определяется судом.
Условия призвания иждивенцев к наследованию зависят от того, к какой категории они отнесены.
Чтобы иметь право наследовать по закону, нетрудоспособные лица, относящиеся к первой категории, должны находиться на иждивении у наследодателя не менее 1 года. Если лицо перестало быть на иждивении у наследодателя за год до открытия наследства, оно не имеет право на получение наследства.
В соответствии с п.12 постановления Пленума № 16 состоящими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на его полном содержании или получавших от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию.
![]() |
Обратите внимание! Факт нахождения лица на полном содержании умершего или признание его неимущим, нуждающимся не считается исключительным условием признания такого лица иждивенцем наследодателя. Помощь должна быть постоянной и являться основным источником средств к существованию. Нерегулярная, эпизодическая материальная помощь не может служить основанием для признания лица иждивенцем. |
Согласно судебной практике при рассмотрении споров об установлении факта нахождения на иждивении в тех случаях, когда лицо имело заработок, получало стипендию и т.п., необходимо выяснять, была ли помощь со стороны наследодателя, предоставляющего содержание, постоянным и основным источником средств к существованию для данного лица (п.7 постановления Пленума № 1).
Наследниками по данному основанию являются не все иждивенцы, а лишь нетрудоспособные. К нетрудоспособным иждивенцам относятся: женщины, достигшие 55 лет, и мужчины - 60 лет; инвалиды I, II и III групп независимо от того, назначена ли им пенсия по возрасту или инвалидности, а также лица, не достигшие 18 лет (п.12 постановления Пленума № 16).
![]() |
От редакции «Бизнес-Инфо» С 30 марта 2017 г. к нетрудоспособным относятся: лица, в соответствии со ст.11 Закона РБ от 17.04.1992 № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» имеющие право на получение пенсии по возрасту на общих основаниях; инвалиды I, II и III групп независимо от того, назначена ли им пенсия по возрасту или инвалидности, а также лица, не достигшие 18 лет (часть вторая п.12 постановления Пленума № 16, в редакции постановления Пленума Верховного Суда РБ от 30.03.2017 № 3). |
Правообразующее значение в данном случае имеет именно достижение пенсионного возраста или получение инвалидности, а не факт назначения пенсии или продолжения трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста.
Если лицо, которое претендует на наследство как нетрудоспособный иждивенец, относится к той категории рабочих или служащих, которая получает право на пенсию в более раннем по сравнению с общим сроком возрасте, то для получения права на наследование в качестве нетрудоспособного иждивенца ему нужно достичь общего пенсионного возраста.
Наличие или отсутствие совместного проживания с наследодателем на призвание к наследованию нетрудоспособных иждивенцев, относящихся к первой категории, никак не сказывается. Иждивенцем указанной категории может быть признан гражданин, проживающий отдельно, но постоянно получающий от наследодателя основные средства к существованию. При этом правовое значение имеет не только добровольная, но и принудительная, т.е. по решению суда, помощь.
![]() |
Важно! Гражданин признается иждивенцем наследодателя и приобретает право на наследство при одновременном наличии 3 обстоятельств: 1) он должен быть нетрудоспособен на день открытия наследства; 2) получаемое им содержание от наследодателя должно быть либо единственным, либо основным и постоянным источником средств существования; 3) иждивение должно продолжаться не менее 1 года до открытия наследства. |
Примером нетрудоспособного иждивенца может служить бывший супруг, который в соответствии со ст.30 КоБС имеет право на получение алиментов после расторжения брака. Такое право в т.ч. имеют:
• бывшая жена в период беременности, если беременность наступила до расторжения брака, и в течение 3 лет после рождения общего ребенка, если она находится в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем;
• бывший муж, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 3 лет и осуществляющий родительскую заботу о нем;
• нетрудоспособный бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение 1 года после его расторжения;
• нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через 5 лет со дня расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время (не менее 10 лет).
В том случае, если получаемые алименты были хотя и не единственным, но постоянным и основным источником существования, то супруг, которому оказывалась такая помощь, может быть признан иждивенцем и соответственно будет призван к наследованию.
В качестве доказательств факта нахождения на иждивении могут быть представлены следующие документы:
• справка администрации соответствующего района, жилищно-эксплуатационной организации или с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев;
• справка отдела социального обеспечения о назначении пенсии по случаю потери кормильца.
Однако выдача соответствующим органом справки о том, что по имеющимся данным лицо не состояло на иждивении умершего, не исключает возможности установления в судебном порядке факта нахождения на иждивении (п.7 постановления Пленума № 1).
Указанная категория нетрудоспособных иждивенцев связана родственными связями с наследодателем и составляет особую группу наследников, которые призываются к наследованию одновременно с наследниками одной из предшествующих очередей. Доля наследственного имущества, им причитающаяся, не может превышать 1/4 части наследства, за исключением случаев, когда наследодатель был обязан по закону их содержать, в связи с чем у них возникает право наследовать наравне с наследниками соответствующей очереди.
В качестве наследников по закону могут быть призваны лица, не состоящие в родстве с наследодателем, но являющиеся его иждивенцами, при условии, что к моменту открытия наследства они были нетрудоспособны, состояли на иждивении наследодателя в течение не менее 1 года до момента смерти и проживали совместно с ним.
К данной категории наследников могут относиться, например, одинокие граждане, принявшие на фактическое воспитание ребенка, но не оформившие данные отношения путем усыновления или приема в семью на воспитание.
Такие иждивенцы наследуют одновременно с той очередью, которая призывается к наследованию по закону, однако не более 1/4 части наследства.
Указанная категория иждивенцев призывается к наследованию самостоятельно и наследует в равных долях только в том случае, если у наследодателя отсутствуют наследники, имеющие право наследовать по закону или по завещанию.
Право на обязательную долю в наследстве
К наследникам по закону относятся также лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве.
В ГК закреплен принцип свободы завещания, который позволяет завещателю распорядиться принадлежащим ему имуществом по собственному усмотрению, не учитывая интересы даже ближайших родственников. В целях защиты прав наследования таких лиц в ГК закреплены правила об обязательной доле в наследстве, которые носят императивный характер и ограничивают свободу завещания. Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (необходимые наследники), не могут быть лишены права ее наследовать даже завещателем.
Право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения предоставлено следующим категориям лиц:
• несовершеннолетним детям наследодателя (не достигшим возраста 18 лет);
• нетрудоспособным детям наследодателя;
• нетрудоспособному супругу;
• нетрудоспособным родителям.
Нотариус, удостоверяя завещание, обязан разъяснить наследодателю правила о праве на обязательную долю в наследстве.
Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, исчерпывающий. Правила о наследовании по праву представления не распространяется на лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены.
![]() |
Обратите внимание! Право на обязательную долю в наследстве не связано с совместным проживанием с наследодателем и ведением с ним общего хозяйства. Для того чтобы получить обязательную долю в наследстве, достаточно лишь относиться к категории лиц, указанной в ст.1064 ГК. |
При наследовании обязательной доли к нетрудоспособным относятся:
• женщины, достигшие 55 лет;
• мужчины, достигшие 60 лет;
• инвалиды I, II и III групп независимо от того, назначена ли им пенсия по возрасту или инвалидности;
• лица, не достигшие 18 лет (п.12 постановления Пленума № 16).
Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников (как по закону, так и по завещанию) на ее получение.
Необходимые наследники отстраняются от наследования только в случае признания их недостойными наследниками по основаниям, указанным в ст.1038 ГК.
Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника.
Размер обязательной доли определяется следующим образом.
В законе гарантируется минимальный размер обязательной доли, который составляет половину доли, которая причиталась бы необходимому наследнику при наследовании по закону. Завещатель не вправе изменить размер обязательной доли либо иным образом повлиять на наследственные права наследников в отношении этой доли.
Удовлетворение права на обязательную долю зависит от наличия или отсутствия завещания на имущество наследодателя или его часть. Если имущество или часть имущества наследодателя наследуется наследниками по закону, наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону.
При наличии завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. Если завещана лишь часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей очереди.
При определении обязательной доли необходимо учитывать всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию, независимо от принятия ими наследства и исходить из всего состава наследственного имущества.
При присуждении наследнику обязательной доли учитывается все, что он получает по наследству по какому-либо основанию, в т.ч. стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода, и стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п.11 постановления Пленума № 16).
![]() |
Обратите внимание! Исходя из требований ст.1064 ГК и принципа свободы завещания (ст.1041 ГК), обязательную долю следует выделять прежде всего из незавещанной части имущества, даже если это приведет к уменьшению прав на эту часть имущества других наследников по закону, и только при его недостаточности обязательная доля может выделяться за счет завещанного имущества. |
Доли наследников по закону и по завещанию в наследственном имуществе определяются после того, как удовлетворено право на обязательную долю необходимых наследников.
Уменьшение размера обязательной доли возможно только по решению суда в случаях, когда осуществление права на нее повлечет невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию, и обязательно с учетом имущественного положения наследника, имеющего право на обязательную долю.
В ст.1064 ГК отсутствует указание на то, должен ли наследник по завещанию проживать в завещанном помещении постоянно или временно. Однако, по мнению автора, указанное положение нужно применять только в случае, если проживание наследника по завещанию носило постоянный характер.
Оценочно в рассматриваемом случае и такое словосочетание, как «основной источник получения средств к существованию». Законодатель указал лишь направление, которым необходимо руководствоваться: к основным источникам получения средств к существованию, по мнению законодателя, могут быть отнесены орудия труда или творческая мастерская.
Если для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, в завещании установлены какие-либо ограничения и обременения, то они действительны лишь в отношении той части переходящего к нему наследства, которая превышает обязательную долю.
Права супруга при наследовании
После смерти одного из супругов в наследственную массу может быть включено только имущество умершего. Поскольку по общему правилу имущество супругов, нажитое в браке, принадлежит им на праве общей совместной собственности, в состав наследства входит только имущество, составляющее долю умершего супруга, размер которой определяется в соответствии с нормами ГК и КоБС.
![]() |
Справочно Общей совместной собственностью супругов по общему правилу являются вещи профессиональных занятий каждого из супругов (музыкальные инструменты, специальная библиотека, изделия медицинского назначения, медицинская техника и т.п.) и другое имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства (ст.23, 25 КоБС). Имущество каждого из супругов может быть признано их общей совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.), если иное не предусмотрено Брачным договором (ст.26 КоБС). В соответствии со ст.26 КоБС не является общей совместной собственностью супругов имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное ими в период брака в дар или в порядке наследования. Это собственность каждого из них. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.д.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются имуществом того супруга, который ими пользовался. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не предусмотрено Брачным договором (ст.23 КоБС). В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными, если иное не предусмотрено Брачным договором (ст.24 КоБС). Раздел общего совместного имущества супругов может быть произведен в период брака как по соглашению супругов, так и на основании решения суда, если между супругами возник спор по поводу раздела имущества, а также в случае заявления кредитором одного из супругов требования о выделе его доли в общем совместном имуществе для обращения взыскания на нее. При отсутствии спора между супругами о разделе совместно нажитого имущества нотариус по совместному письменному заявлению (заявлениям) супругов выдает одному из них или обоим супругам свидетельство о праве собственности на долю имущества, нажитого супругами в период брака, правовой режим которого не был изменен брачным договором. Свидетельство о праве собственности может быть выдано супругам как в период брака, так и бывшим супругам независимо от срока, прошедшего после расторжения брака. Свидетельство о праве собственности выдается только на то имущество, которое нажито супругами в период брака и принадлежит им на день выдачи свидетельства о праве собственности. Если иное не установлено супругами, то свидетельство о праве собственности выдается нотариусом в равных долях. По просьбе супругов нотариус может выдать свидетельство о праве собственности не в равных долях, а в долях, указанных супругами (пп.180, 182, 184 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий, утвержденной постановлением Минюста РБ от 23.10.2006 № 63; далее - Инструкции № 63). От редакции «Бизнес-Инфо» С 16 мая 2017 г. следует руководствоваться Инструкцией № 63 с изменениями, внесенными постановлением Минюста РБ от 07.04.2017 № 68. |
Наследованию подлежит только личное имущество умершего супруга, а также его доля в имуществе, совместно нажитом в браке.
Под пережившими супругами понимаются супруги как состоящие в браке на день смерти одного из супруга, так и бывшие супруги на день смерти одного из супругов (п.180 Инструкции № 63).
Правила определения долей супругов в общем совместном имуществе при его разделе и порядок такого раздела установлены законодательством о браке и семье (ст.24 КоБС).
В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности выдается пережившему супругу по его письменному заявлению.
При этом нотариус извещает наследников, принявших наследство после умершего супруга, о выдаче пережившему супругу свидетельства о праве собственности либо о подаче супругом заявления о выдаче свидетельства о праве собственности. В извещении указывается состав имущества, нажитого супругами в период брака, на долю которого переживший супруг просит выдать свидетельство о праве собственности, а также разъясняется право обращения в суд в случае оспаривания наследником имущественных требований пережившего супруга. Для выдачи свидетельства о праве собственности пережившему супругу согласие наследников не требуется (пп.185, 186, 187 Инструкции № 63).
По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с письменного согласия пережившего супруга свидетельство о праве собственности может быть выдано нотариусом на имя умершего супруга. Если переживший супруг отказывается дать письменное согласие, свидетельство о праве собственности на имя умершего супруга выдано быть не может. В этом случае нотариус разъясняет наследникам порядок обращения в суд (п.188 Инструкции № 63).
Свидетельство о праве собственности пережившему супругу, а также на имя умершего супруга выдается на 1/2 доли имущества, нажитого супругами в период брака (п.191 Инструкции № 63).
После определения доли и в случае необходимости выдела доли умершего супруга из общего имущества наследование всей образовавшейся наследственной массы происходит по общим правилам.
![]() |
Обратите внимание! Переживший супруг призывается к наследованию по закону в первую очередь. Переживший супруг имеет в этом случае такие же права наследования в отношении имущества умершего супруга и, в частности, его доли в общем совместном имуществе супругов, как и все иные наследники первой очереди, призываемые к наследованию по закону. В этом случае сначала определяется размер доли пережившего супруга в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится среди наследников по закону, в число которых входит и переживший супруг. |
![]() |
Пример Гражданин К. предъявил иск к детям от первого брака своей умершей жены о признании за ним права собственности на 4/6 доли 10 000 акций открытого акционерного общества «П» и автомашины. При этом гражданин К. указал, что данное имущество было приобретено им совместно с женой в период брака, поэтому ему как мужу принадлежит право на 1/2 доли этого имущества, а также 1/6 доли как наследнику. Суд удовлетворил требования гражданина К. и признал за ним право собственности на 4/6 доли акций и автомашины. |
Если же имеется завещание, в котором переживший супруг не указан, то, в случае если переживший супруг нетрудоспособен, он призывается к наследованию на обязательную долю.
Право на наследство супруга не связывается ни с совместным проживанием, ни с ведением общего хозяйства.
Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака.
Переживший супруг может отказаться от принятия наследства, но при этом он не лишается права на выделение своей доли.
Переживший супруг может быть отстранен от наследования по закону как по общим правилам, указанным в ст.1038 ГК, так и в случае, если брак с супругом-наследодателем фактически прекратился до открытия наследства. Факт прекращения брака должен быть установлен судом, который в данном случае должен установить, что супруги в течение не менее 5 лет до открытия наследства проживали раздельно.
С исковым заявлением об устранении супруга от наследования по основанию, указанному в п.2 ст.1065 ГК, может обратиться любое заинтересованное лицо.
Охрана наследства и управление им
Меры по охране наследственного имущества
В целях обеспечения сохранности наследственного имущества, защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц нотариус по месту открытия наследства принимает предусмотренные ст.1067 и 1068 ГК и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им.
К лицам, действующим в интересах сохранения наследственного имущества, относятся:
• органы опеки и попечительства;
• кредиторы;
• отказополучатели;
• организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда (п.108 Инструкции № 63).
К мерам по охране наследства и управлению им, предусмотренным ГК, относятся:
• опись наследственного имущества;
• внесение в депозит нотариуса, дипломатического агента дипломатического представительства Республики Беларусь и консульского должностного лица консульского учреждения Республики Беларусь входящих в состав наследства наличных денег (валюты);
• передача банку или небанковской кредитно-финансовой организации валютных ценностей, изделий из драгоценных камней и металлов и ценных бумаг, не требующих управления ими для хранения по договору;
• передача оружия на хранение органам внутренних дел;
• передача входящего в состав наследства имущества, не требующего управления, по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам - другому лицу по усмотрению нотариуса.
Нотариус по месту открытия наследства принимает меры по охране наследства и (или) управлению им по письменному заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного управления и самоуправления или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. Заявления о принятии мер по охране наследства и (или) управлению им регистрируются в книге учета заявлений о принятии мер по охране наследства и (или) управлению им. Нотариус принимает меры по охране и (или) управлению в отношении того имущества, которое указано в заявлении о принятии таких мер (пп.108, 109 Инструкции № 63).
В целях выявления состава наследства и его охраны нотариусу предоставлено право запрашивать из государственных органов и иных организаций сведения и (или) документы, подтверждающие принадлежность имущества наследодателю (п.110 Инструкции № 63), у банков и небанковских кредитно-финансовых организаций - сведения об имеющихся у них во вкладах (депозитах), на счетах или переданных им на хранение деньгах (валюте), валютных и иных ценностях, принадлежащих наследодателю.
Полученные сведения нотариус может сообщать лишь исполнителю завещания и наследникам.
Днем начала осуществления мер по охране и управлению наследством является день составления описи.
Нотариус самостоятельно определяет время, в течение которого необходимо осуществлять меры по охране и управлению наследством. При этом необходимо учитывать характер и ценность наследства, а также время, необходимое наследникам для принятия наследства и получения свидетельства о праве на наследство.
Меры по охране наследства и (или) управлению им могут осуществляться не более чем в течение 1 года со дня составления описи.
Нотариус по месту открытия наследства обязан сообщить наследникам и иным заинтересованным лицам о прекращении мер по охране наследства. Если место открытия наследства и место принятия мер по охране наследства разные, о прекращении охраны наследства предварительно уведомляется нотариус или должностное лицо, уполномоченное совершать нотариальные действия, принимавшее меры по охране наследства по поручению (п.126 Инструкции № 63).
Если законодательством не установлено иное, то расходы, связанные с охраной наследства и управлением им, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости. Каждый наследник возмещает указанные расходы в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества до погашения требований по долгам наследодателя.
По общему правилу меры по охране наследства принимает нотариус по месту открытия наследства.
В случае, когда наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу или должностному лицу, уполномоченному совершать нотариальные действия по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества, обязательное для исполнения письменное поручение по охране этого имущества и (или) управлению им. Нотариус, должностное лицо, уполномоченное совершать нотариальные действия по месту нахождения имущества, получивший такое поручение, регистрирует последнее в книге учета заявлений о принятии мер по охране наследства и управлению им. Нотариус или должностное лицо, уполномоченное совершать нотариальные действия, приняв на основании поручения меры по охране и (или) управлению наследством, сообщает нотариусу по месту открытия наследства о принятии указанных мер, а также представляет подтверждающие документы:
• экземпляр описи;
• договор хранения;
• договор доверительного управления (пп.111, 112 Инструкции № 63).
В п.113 Инструкции № 63 перечислены меры, которые должен предпринять нотариус для охраны наследства.
Опись имущества производится нотариусом незамедлительно после принятия необходимых мер по организации работы по принятию мер по охране наследства и уплаты государственной пошлины.
В опись включается все имущество, указанное в заявлении о принятии мер по охране наследства и принадлежавшее наследодателю: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилые помещения и другое недвижимое имущество, а также все имущество, находящееся в помещениях. Порядок совершения описи имущества установлен в пп.114-121 Инструкции № 63.
Описанное наследственное имущество, если оно не требует управления, нотариус передает по договору хранения кому-либо из наследников, а если это невозможно - другому лицу по своему усмотрению. Договор хранения в данном случае заключается в соответствии с главой 47 ГК.
Когда принять меры по охране наследства не представляется возможным (наследники или другие лица, проживавшие с наследодателем, возражают против описи, не предъявляют имущество к описи либо имущество вывезено, помещение закрыто и т.п.), нотариус составляет об этом акт и уведомляет заинтересованных лиц (п.124 Инструкции № 63).
Управление наследственным имуществом
Если в составе наследства имеется имущество, требующее управления (предприятие, доля в уставном фонде хозяйственного общества или товарищества, ценные бумаги, исключительные права и т.п.), нотариус в качестве вверителя заключает договор доверительного управления этим имуществом.
Договору доверительного управления наследственным имуществом присущи особенности, которые отличают его от других договоров доверительного управления. Он заключается нотариусом по месту открытия наследства на основании заявления о принятии мер по управлению им одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного управления и самоуправления или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. Нотариус вправе заключить договор доверительного управления по собственной инициативе.
Если наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу или должностному лицу, уполномоченному совершать нотариальные действия по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества, обязательное для исполнения поручение об управлении этим имуществом.
Нотариус или должностное лицо, уполномоченное совершать нотариальные действия, заключив на основании такого поручения договор доверительного управления наследственным имуществом, сообщает нотариусу по месту открытия наследства о его заключении и направляет экземпляр указанного договора.
Вверителем по договору доверительного управления наследственным имуществом выступает нотариус.
Доверительным управляющим в этом случае может быть гражданин, индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, или некоммерческая организация, за исключением учреждения.
Выгодоприобретателями по договору доверительного управления наследственным имуществом являются наследники.
В договоре доверительного управления указываются пределы использования имущества доверительным управляющим. Если предмет договора доверительного управления - недвижимое имущество, то в договоре должно быть определено, будет ли доверительный управляющий иметь право распоряжаться таким имуществом.
Если доверительный управляющий получает вознаграждение, то в договоре доверительного управления указываются размер и форма вознаграждения. При этом при определении размера вознаграждения учитывается, что расходы, связанные с управлением наследственным имуществом, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости.
Договор доверительного управления заключается на срок, определяемый нотариусом с учетом характера и ценности наследства, времени, которое необходимо наследникам, но не более чем на 1 год со дня составления описи.
Договор доверительного управления недвижимым имуществом подлежит государственной регистрации.
О заключении договора доверительного управления, а также о его прекращении нотариус по месту открытия наследства извещает наследников, место жительства или место работы которых ему известно. Если наследники отсутствуют либо они отказались от принятия наследства, то уведомление о прекращении договора доверительного управления направляется в орган местного управления и самоуправления (пп.127-129, 131-133, 135 Инструкции № 63).
28.09.2012 г.
Татьяна Шпилевская, адвокат Минской городской коллегии адвокатов