


Материал помещен в архив
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
В связи со смертью наследодателя у наследников по завещанию или по закону возникает право на наследство. Данное право существует объективно, независимо от воли самих наследников. Но осуществить право на наследство невозможно помимо воли призванных к наследству наследников. Для того чтобы права, возникающие у наследника при открытии наследства, были реализованы, необходим юридический факт - принятие наследства. Если наследник желает приобрести наследство и тем самым стать носителем принадлежащих наследодателю имущественных прав и обязанностей, а также личных неимущественных прав, связанных с имущественными, он должен выразить свою волю путем принятия наследства. Исключение составляет выморочное наследство, которое переходит непосредственно к государству, независимо от волеизъявления органа, действующего от имени государства.
По своей правовой природе принятие наследства является односторонней сделкой, представляющей собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, направленный на переход соответствующей части наследственной имущественной массы. Принятие наследства требует от наследника(ов) совершения соответствующих целенаправленных действий, которые определенно выражают его (их) намерение относительно правопреемства в имуществе умершего.
Если наследник призван к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону), он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований или по всем основаниям.
Примерами одновременно действующих оснований наследования являются:
• по завещанию и по закону, если завещана часть имущества наследнику, который одновременно является и наследником по закону;
• по праву наследования по завещанию, по закону и в порядке наследственной трансмиссии.
![]() |
Пример При наследовании по закону к наследству призваны мать, супруг и сын наследодателя. После открытия наследства и до истечения срока для принятия наследства умер супруг наследодателя; право последнего на открывшееся наследство перешло в порядке наследственной трансмиссии к его сыну, являющемуся также сыном наследодателя и наследующего в имуществе матери по собственному праву. Кроме того, сын является наследником по завещанию, согласно которому мать оставила ему определенную часть наследства. При таких обстоятельствах сын наследодателя оказался призванным к наследованию по завещанию, по закону и в порядке наследственной трансмиссии; |
• по завещанию и по праву наследования обязательной доли, если завещана часть наследственного имущества.
Принятие наследства в целях его приобретения совершается призванными к наследованию наследниками по завещанию или по закону, у которых возникло право на наследство.
Наследники по завещанию устанавливаются наследодателем в соответствии с правилами ст.1041-1049 Гражданского кодекса РБ (далее - ГК), наследники по закону определяются в соответствии с правилами ст.1057-1061 ГК.
Принятие наследства может осуществляться и представителем наследника, однако при этом в доверенности должно быть специально оговорено полномочие на принятие наследства. Если наследником является несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, то действия по принятию наследства от его имени могут совершать только его законные представители (родители, усыновители, опекуны) (п.1 ст.27 ГК). От имени гражданина, признанного в установленном порядке недееспособным, принятие наследства осуществляется опекуном (п.2 ст.29 ГК). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство с письменного согласия законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей), но сами, т.е. своими собственными действиями (п.1 ст.25 ГК).
![]() |
Справочно Форму доверенности на ведение дела, связанного с наследством, см. здесь. |
Несовершеннолетним, вступившим в брак до достижения 18 лет или объявленным эмансипированными, не требуется чьего-либо согласия на принятие наследства, соответственно они принимают его самостоятельно (ст.20, 26 ГК).
Также непосредственно сами, но при согласии попечителя, действия по принятию наследства могут осуществлять граждане, ограниченные в дееспособности (п.1 ст.30 ГК).
Намерение наследника принять наследство может быть проявлено как по отношению ко всему наследству, так и по отношению к его определенной части.
Нередко весь состав наследства не может быть установлен на момент принятия наследства. В связи с этим в одних случаях у наследника имеется возможность выразить намерение принять все наследство в целом, а в других - лишь в отношении части наследственного имущества, например той, на которую наследник просит выдать свидетельство о праве на наследство.
Законодательство Республики Беларусь рассматривает наследство как единое целое (ст.1031 ГК), в связи с чем оно и может быть принято каждым наследником лишь как единое целое: не требуется принимать каждое имущество, право либо обязанность, входящие в состав наследства.
Законодательством определено, что если наследник принял какую-либо часть наследства, то он считается принявшим все причитающееся ему наследство, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
![]() |
Обратите внимание! Принятие наследства всегда безоговорочно и безусловно, и, соответственно, не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. |
Наследник не вправе принимать наследство под отменительным или отлагательным условием, а именно - ставить принятие наследства в зависимость от каких-либо обстоятельств. Так, например, наследник не может принять в наследство дом лишь при условии, что брат, проживающий в этом доме, освободит его.
Если наследник совершил действие, означающее принятие наследства, наследство считается принятым независимо от того, выдвинул наследник какие-либо условия либо оговорки или нет.
Если к наследованию призваны несколько наследников, то принятие наследства должно осуществляться каждым наследником. Принятие наследства одним наследником либо несколькими не означает, что наследство принято и остальными наследниками. Принявшим наследство будет считаться только тот наследник, который совершил действия, направленные на принятие наследства.
Моментом приобретения принятого наследства признается день открытия наследства.
Независимо от того, когда наследником были фактически осуществлены действия по принятию наследства, наследство считается принадлежащим наследнику со дня его открытия. Это правило действует и в тех случаях, когда право наследника на имущество подлежит государственной регистрации.
В соответствии со ст.131 ГК государственной регистрации подлежат недвижимое имущество, права на него и сделки с ним.
Наследник, который получил свидетельство о праве на наследство, может зарегистрировать перешедшее к нему право в любое время.
При отсутствии государственной регистрации прав наследодателя на недвижимое имущество права наследодателя на такое имущество устанавливаются в судебном порядке.
Непринятие наследником наследства по правовым последствиям приравнивается к отказу от наследства без указания лица, в пользу которого такой отказ совершен, если иное не установлено законодательством.
При открытии наследства каждому наследнику, призываемому к наследованию, принадлежит право принять наследство.
Поскольку принятие наследства влечет установление для наследников определенных прав и обязанностей, то оно относится к односторонней сделке.
К данной сделке применяются общие правила о сделках, предусмотренные главой 9 ГК, поскольку это не противоречит законодательству, одностороннему характеру и существу сделки.
Принятие наследства, как и любая сделка, чтобы влечь юридические последствия, должно быть совершено дееспособным (если наследником является физическое лицо) либо правоспособным лицом (если наследником по завещанию является юридическое лицо).
Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности, а следовательно, и принимает наследство через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и учредительными документами (ст.49 ГК).
Возможно принятие наследства и через представителя, однако в таком случае в доверенности должно быть специально оговорено полномочие на принятие наследства.
Правовые последствия принятия наследства наступят только в случае, если будут соблюдены все условия действительности данной сделки:
• сделка не противоречит законодательству, т.е. не нарушает никаких правовых предписаний;
• воля лица, совершившего сделку, соответствует его волеизъявлению;
• действия наследника, направленные на приобретение наследства, не нарушают ничьих прав.
Осуществить свое право принять наследство каждый наследник может 2 способами:
1) подачей нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Данный способ напрямую выражает волеизъявление наследника;
2) фактическим вступлением во владение или управление наследственным имуществом.
Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство
Заявления о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство должны подаваться в письменной форме. Указанные заявления могут направляться по почте либо лично подаваться наследником непосредственно в государственную нотариальную контору по месту открытия наследства.
Если заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство подано нотариусу не самим наследником, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п.6 ст.1045 ГК).
Если наследник (его представитель по доверенности) лично явился в государственную нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, то нотариус устанавливает личность наследника (представителя), проверяет его дееспособность, полномочия представителя, о чем производит отметку на заявлении и указывает наименование документа, удостоверяющего личность, его номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ, фамилию, собственное имя, отчество заявителя, дату рождения. В таком случае заявление подписывается заявителем в присутствии нотариуса (п.140 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий, утвержденной постановлением Минюста РБ от 23.10.2006 № 63 (далее - Инструкция № 63)).
![]() |
От редакции «Бизнес-Инфо» С 16 мая 2017 г. следует руководствоваться Инструкцией № 63 с изменениями, внесенными постановлением Минюста РБ от 07.04.2017 № 68. |
В заявлении о принятии наследства наследник сообщает о том, что принимает наследство, и указывает свою фамилию, собственное имя и отчество, адрес, дату открытия наследства, фамилию, собственное имя и отчество наследодателя, его последнее место жительства. Оно адресуется государственной нотариальной конторе (частному нотариусу) по месту открытия наследства.
Заявление наследника о выдаче ему свидетельства о праве на наследство содержит в себе одновременно 2 позиции: сообщение о принятии наследства и требование выдать документ, подтверждающий получение наследства.
В заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство, кроме сведений, указанных выше, также указываются состав наследства (наследственного имущества) и другие наследники умершего, адрес их места жительства, а если он не известен - место работы. При этом под подпись на заявлении наследнику разъясняются правовые последствия выявления иных наследников после принятия наследства (п.139 Инструкции № 63).
Оба указанных выше заявления свидетельствуют о принятии наследства наследниками, их подавшими. В указанном аспекте оба заявления обладают равной юридической силой.
Вместе с тем по целям подачи заявления имеют определенные отличия. Заявление о принятии наследства подается исключительно для того, чтобы утвердиться в своем праве на получение наследства. Подача заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство преследует цель надлежащего оформления получения наследства. Подача первого заявления не исключает в последующем обращения наследника, принявшего наследство, в государственную нотариальную контору с просьбой о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Нотариус обязан принять заявления наследников о принятии наследства и заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Фактическое принятие наследства
Фактическое принятие наследства заключается в совершении наследником действий, подтверждающих его намерение приобрести наследство для себя, в своих интересах и интересах, соответствующих воле завещателя (в случае, если имеется завещание).
Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует понимать любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, по поддержанию его в надлежащем состоянии, по уплате налогов, страховых взносов, по совершению платежей, направленных на погашение долгов, и т.п.
Так, например, наследник, проживавший совместно с наследодателем и пользовавшийся совместно с ним жилым помещением, предметами домашней обстановки и быта, после открытия наследства продолжает владеть и пользоваться указанным имуществом, чем проявляет намерение принять наследство.
Под фактическим вступлением в управление наследственным имуществом следует понимать совершение наследником действий, направленных на обеспечение нормального функционирования соответствующего имущества из состава наследства.
При обращении наследника к нотариусу последний вправе предложить наследнику представить документы, подтверждающие принятие наследства путем вступления во владение или управление наследственным имуществом.
В п.141 Инструкции № 63 перечислены документы, подтверждающие фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом.
Если наследником совершены надлежащие действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, однако у него отсутствуют или недостаточно соответствующих документов, необходимых для подтверждения в нотариальном порядке факта вступления во владение наследственным имуществом, то он вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства (ст.364 Гражданского процессуального кодекса РБ (далее - ГПК)). Решение суда об установлении факта принятия наследства является основанием для выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство.
![]() |
Пример Гражданин С. обратился в суд с иском к своей сестре - гражданке Е. Одним из требований являлось требование о признании истца принявшим наследство. В судебном заседании было установлено, что с заявлением о принятии наследства после смерти матери истец в установленные законом сроки в нотариальную контору не обращался. Ответчица исковые требования не признала в полном объеме и в судебном заседании отметила, что истец после смерти матери наследство не принял, поскольку заявление о признании его наследником в нотариальную контору он не подавал и фактически в права наследования не вступал. Истец в суде не отрицал, что в нотариальную контору в 6-месячный срок с заявлением о принятии наследства не обращался, однако указывал, что фактически вступил во владение и управление наследственным имуществом посредством того, что после смерти матери получил от ответчицы денежные средства матери, а также золотые кольца. Кроме того, он пользовался подвалом, забрал стиральную машину, печку и трубы. В удовлетворении исковых требований было отказано в связи с тем, что истец не представил суду достоверных и достаточных доказательств, подтверждающих факт принятия им наследства. Ответчица в судебном заседании отрицала факт передачи истцу денежных средств, принадлежащих матери после смерти, а в отношении золотых колец она пояснила, что матери они не принадлежали, а принадлежали непосредственно самому истцу. Вместе с тем истец не представил никаких доказательств, подтверждающих факт наличия у умершей матери каких-либо денежных средств, золотых изделий, а также факт покупки матерью печки, труб и т.д. |
При установлении срока для принятия наследства законодатель руководствовался прежде всего тем, что как нотариусу, так и наследникам, призываемым к наследованию, необходим период времени для установления состава, стоимости и места нахождения наследства, розыска и явки наследников, принятия наследниками решения о том, совершать или нет действия по принятию наследства и если совершать, то в какой форме. При этом также учитывалось то, что этот срок должен позволить наследникам не заниматься имущественными вопросами, связанными с открытием наследства, в период эмоционального напряжения, вызванного смертью наследодателя.
![]() |
Обратите внимание! Общий срок для принятия наследства установлен продолжительностью 6 месяцев (п.1 ст.1071 ГК). Исчисляется срок для принятия наследства со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя. Общий срок для принятия наследства установлен для наследников, которые призываются к наследованию со дня открытия наследства. |
В случае если судом гражданин был объявлен умершим, днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (п.3 ст.41 ГК). Срок для принятия наследства в этом случае исчисляется со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, поскольку именно указанный день считается днем открытия наследства. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, срок для принятия наследства начинает течь со дня предполагаемой гибели, признанного судом днем смерти гражданина (п.3 ст.41 ГК).
![]() |
Обратите внимание! Наследники имеют право как принять наследство, так и отказаться от него. Если наследник не реализовал ни одного из прав, предполагается, что таким образом он отказался от осуществления своего права на наследство. |
Лица, у которых право наследования возникает только в случае отказа наследника от наследства, могут принять наследство в течение оставшейся части 6-месячного срока, а если она менее 3 месяцев, то срок для принятия наследства продлевается до 3 месяцев.
В соответствии со ст.192 ГК течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.
В указанном случае течение 3-месячного срока начинается со дня, следующего за днем поступления к нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника об отказе от наследства.
В таком же порядке определяется срок для принятия наследства лицами, для которых право наследования возникает лишь в случае отстранения наследника от наследования по основаниям, указанным в ст.1038 ГК.
По общему правилу действия, направленные на принятие наследства, должны быть совершены в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Другой порядок установлен для лиц, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими лицами (например, наследники последующих очередей, подназначенные наследники при наследовании по завещанию).
Продолжительность срока для принятия наследства для указанных лиц составляет 3 месяца. Началом его течения признается день окончания общего 6-месячного срока для принятия наследства, исчисляемого с момента открытия наследства.
Непринятием наследства является фактическое положение, при котором наследник, призванный к наследованию, не совершил действий, направленных на принятие наследства: не подал заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, не совершил фактических действий, свидетельствующих о принятии наследства.
Право на принятие наследства существует только в пределах сроков, установленных в ст.1071 ГК.
Принятие наследства осуществляется подачей нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство либо посредством осуществления фактических действий, направленных на принятие наследства.
Если заявление наследника о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство поступило в срок для принятия наследства нотариусу по месту открытия наследства почтой, наследник признается принявшим наследство.
Если заявление о принятии наследства и (или) о выдаче свидетельства о праве на наследство было сдано в отделение связи до истечения срока для принятия наследства, но поступило к нотариусу по его истечении, заявление считается своевременно поданным.
Если последний день срока для принятия наследства приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (п.138 Инструкции № 63).
Право на наследование предполагает наличие права на принятие наследства и право отказаться от него. Если наследник не реализовал ни одного из указанных прав, предполагается, что он отказался от осуществления своего права на наследство.
Принятие наследства по истечении установленного срока
В ГК предусмотрена возможность для наследника при наличии определенных условий опровергнуть презумпцию о своем отказе от осуществления права на наследство и приобрести наследство. Для этой цели установлен институт принятия наследства после истечения установленного законом срока для принятия наследства.
Право на принятие наследства по истечении установленного срока может быть реализовано наследником одним из 2 способов: судебным и внесудебным. Соответственно основанием для принятия наследства по истечении установленного срока может быть решение суда либо соглашение сторон.
По заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства, суд может признать наследника принявшим наследство.
Заявление такого наследника рассматривается судом в порядке искового производства.
Иск о признании принявшим наследство подлежит удовлетворению лишь в том случае, когда наследник по причинам, признанным судом уважительными, в установленные ст.1071 ГК сроки не принял наследство и обратился в суд в течение 6 месяцев после того, как эти причины отпали. При этом уважительными причинами пропуска срока для принятия наследства признаются такие, которые объективно препятствовали наследнику своевременно принять наследство способами, предусмотренными ст.1070 ГК (например, наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, тяжело болел, находился в беспомощном состоянии). Малолетний возраст наследника также является обстоятельством для признания его принявшим наследство, если родители (другие законные представители) в результате ненадлежащего исполнения возложенной на них законодательством функции по защите имущественных прав и интересов подопечного не приняли мер к своевременному принятию открывшегося наследства (пп.18, 181 постановления Пленума Верховного Суда РБ от 20.12.2007 № 17 «О судебной практике по делам о наследовании и выполнении постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» (далее - постановление Пленума № 17)).
В каждом конкретном случае оценку уважительности соответствующих обстоятельств должен дать суд и обосновать их в вынесенном решении.
Право наследника, пропустившего установленный срок для принятия наследства, на признание его принявшим наследство ограничено во времени.
В данном случае 6-месячный срок исчисляется с момента, когда перестали действовать обстоятельства, послужившие основанием для пропуска установленного ст.1071 ГК срока для принятия наследства. Этот момент устанавливается судом непосредственно при рассмотрении дела в зависимости от характера причин пропуска срока. Это может быть день, в который наследник получил сведения об открытии наследства, или день, когда наследник вышел на работу после тяжелой болезни, и т.д.
Шестимесячный срок на обращение в суд с заявлением о признании принявшим наследство является пресекательным, а не давностным. Поэтому правила ГК о приостановлении, перерыве или восстановлении срока исковой давности к нему не применяются (п.181 постановления Пленума № 17).
По общему правилу исковое заявление о признании принявшим наследство подается к наследникам, которые приняли наследство в пределах установленного ст.1071 ГК срока. Однако если других наследников, кроме истца, не имеется либо все они не приняли наследство или отстранены от наследования как недостойные наследники, иск о признании принявшим наследство предъявляется к доверительным управляющим, которым наследственное имущество передано нотариусом в доверительное управление в соответствии со ст.1068 ГК, либо к административно-территориальной единице, если нотариус не принял мер по охране и управлению наследственным имуществом либо имущество признано выморочным (п.182 постановления Пленума № 17).
Если в результате рассмотрения дела о признании принявшим наследство будет установлено, что наследник принял наследство, своевременно вступив во владение или управление наследственным имуществом, то заявленные в порядке ст.1072 ГК требования о признании принявшим наследство удовлетворению не подлежат. В этом случае наследник вправе установить факт принятия наследства в порядке ст.363-367 ГПК, а при наличии документов, достоверно подтверждающих такой факт, - оформить наследственные права путем обращения непосредственно к нотариусу. Отказ нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство может быть обжалован в суд в порядке ст.351 и 352 ГПК (п.18 постановления Пленума № 17).
Суд может установить факт владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом лишь при отсутствии спора о праве, если в восстановлении утраченных документов о регистрации такого имущества отказано и этот факт не может быть установлен в ином (несудебном) порядке. Установление в порядке особого производства факта владения, пользования и распоряжения созданным наследодателем недвижимым имуществом, не зарегистрированным им при жизни в установленном порядке, является недопустимым (п.232 постановления Пленума № 17).
Признав наследника, пропустившего срок для принятия наследства, принявшим наследство, суд указывает в решении, что наследник имеет право на получение причитающегося ему наследственного имущества в соответствии с правилами ст.973, 974, 976 и 977 ГК, т.е. применяются правила о возврате неосновательного обогащения. Указанные правила предполагают, что соответствующая часть наследственного имущества должна быть передана наследнику, признанному судом принявшим наследство, в натуре и что другие наследники отвечают перед таким наследником за всякие, в т.ч. и за всякие случайные, недостачу или ухудшение наследственного имущества, происшедшие после того, как наследники узнали или должны были узнать о неосновательности приобретения наследственного имущества. До этого момента они отвечают лишь за недостачу или ухудшение наследственного имущества, произошедшие вследствие их умысла и грубой неосторожности (ст.973 ГК).
В случае невозможности передать наследнику наследственное имущество в натуре наследники должны возместить ему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если наследники не возместили его стоимость немедленно после того, как узнали о неосновательности приобретения наследственного имущества (п.1 ст.974 ГК).
Наследники, которые неосновательно приобрели наследственное имущество, обязаны возвратить или возместить также наследнику все доходы, которые они извлекли или должны были извлечь из этого имущества с того времени, когда узнали или должны были узнать о неосновательности приобретения имущества (п.1 ст.976 ГК).
Новые свидетельства о праве на наследство в данном случае не выдаются.
Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство и представивших документы, являющиеся основанием для призвания к наследованию (п.142 Инструкции № 63).
Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, в таком случае обращается с просьбой признать его принявшим наследство не в суд, а ко всем другим наследникам, принявшим наследство в установленный срок.
Наследники, принявшие наследство в установленный срок, сообща или каждый из них в отдельности добровольно дают согласие на признание такого наследника принявшим наследство.
При этом не имеет значения, сколько времени прошло со дня открытия наследства, получено ли наследниками, которые приняли наследство в установленный ст.1071 ГК срок, свидетельство о праве на наследство, произвели ли они государственную регистрацию своих прав на недвижимое имущество, входящее в состав наследства.
В данном случае наследники подают нотариусу по месту открытия наследства заявление (заявления) о согласии на принятие наследства наследником по истечении срока, установленного для его принятия. Если наследники подают нотариусу такое заявление лично, то нотариус устанавливает личность наследника (представителя), проверяет дееспособность, полномочия представителя, о чем производит отметку на заявлении и указывает наименование документа, удостоверяющего личность, его номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ, фамилию, собственное имя, отчество заявителя, дату рождения. Заявление подписывается заявителем в присутствии нотариуса.
Если заявление подается нотариусу не лично наследниками, подлинность подписи на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.
Если наследники, принявшие наследство в установленный ст.1071 ГК срок, получили свидетельства о праве на наследство, то подача указанных заявлений является основанием для аннулирования нотариусом выданных ранее свидетельств о праве на наследство и выдачи новых свидетельств.
Свидетельства о праве на наследство, подлежащие аннулированию, изымаются у наследников и хранятся в наследственном деле. В случае отсутствия у наследника свидетельства о праве на наследство нотариус истребует у него заявление о причине отсутствия свидетельства о праве на наследство.
Наследникам выдаются новые свидетельства о праве на наследство (п.142 Инструкции № 63).
Аннулирование нотариусом выданных ранее свидетельств о праве на наследство и выдача новых свидетельств о праве на наследство являются основанием для внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество, если такая регистрация была произведена на основании аннулированных нотариусом свидетельств о праве на наследство.
![]() |
Обратите внимание! Принятие наследства по истечении установленного срока на основании соглашения между наследниками имеет следующие отличия от судебного порядка: • каждый из наследников, принявших наследство в установленный срок, может не объяснять причины согласия или несогласия на признание другого наследника принявшим наследство по истечении 6-месячного срока; • согласие наследников на принятие другим наследником наследства не зависит от причин пропуска срока для принятия наследства, установленного ст.1071 ГК. У наследника, пропустившего установленный срок для принятия наследства, отсутствует возможность обжаловать в суд отказ наследника, принявшего наследство в установленный срок, дать согласие на принятие им наследства. |
Нотариально удостоверенным соглашением между наследниками может быть определен иной порядок получения наследником, признанным принявшим наследство, наследственного имущества, отличный от установленного в ГК.
Если наследник, призванный к наследованию, умирает вслед за наследодателем, не успев принять наследство в установленный срок, то право на принятие наследства умершего наследника переходит к его наследникам. Такой переход называется наследственной трансмиссией (умерший наследник в этих отношениях именуется трансмиттентом, а его наследник, к которому переходит право на принятие наследства, - трансмиссаром).
Основания наследования, по которому трансмиттент призывался к наследованию, значения не имеют. Наследственная трансмиссия может иметь место как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию.
![]() |
Обратите внимание! Трансмиссарами могут быть: • наследники трансмиттента по закону, если наследование имущества трансмиттента осуществляется по закону; • наследники трансмиттента по завещанию, если все наследственное имущество трансмиттента было завещано; • наследники по закону и по завещанию, если наследование имущества трансмиттента осуществляется одновременно по 2 основаниям. |
Однако завещатель вправе распорядиться о подназначении другого наследника на случай, если основной назначенный наследник по завещанию умрет после открытия наследства, не успев его принять (ст.1042 ГК). В таком случае действует завещательное распоряжение, которое делает невозможным применение правил о наследственной трансмиссии.
После смерти трансмиттента его наследники имеют право как на принятие наследства, которое открылось непосредственно после его смерти, так и на принятие наследства, которое открылось после смерти первого наследодателя. При этом к трансмиссарам переходит право на принятие лишь той части наследства, которая причиталась трансмиттенту.
Право на принятие наследства, открывшегося после смерти трансмиттента, реализуется его наследниками в общем порядке, предусмотренном ст.1069-1072 ГК.
Наследственную трансмиссию следует отличать от тех случаев, когда наследник, призванный к наследованию, принял наследство, но не успел надлежащим образом оформить свое право. Поскольку согласно п.4 ст.1069 ГК наследственное имущество считается принадлежащим данному наследнику, то в случае смерти последнего к его наследникам переходит не право на принятие наследства, а само наследственное имущество.
Так как наследственная трансмиссия имеет место после того, как наследство уже было открыто, то срок для трансмиссаров для принятия наследства, как правило, составляет меньше 6 месяцев. Если оставшаяся после смерти трансмиттента часть срока для принятия наследства трансмиссаром составляет менее 3 месяцев, она продлевается до 3 месяцев. Пропуск указанного срока может повлечь для трансмиссара утрату права на наследство.
Наследство может быть принято в порядке наследственной трансмиссии и по истечении указанного выше срока на принятие наследства. В данном случае действуют те же правила, которые установлены для принятия наследства по истечении общего 6-месячного срока (ст.1072 ГК).
Право умершего наследника на обязательную долю в наследстве в порядке наследственной трансмиссии не переходит.
Наследники, призванные к наследованию по завещанию и (или) по закону, вправе как принять наследство, так и отказаться от него.
Отказ от наследства является односторонней сделкой, а следовательно, совершение действий, выражающих такой отказ, должно отвечать требованиям, предъявляемым к действительности сделок.
Необходимо отличать отказ от наследства от непринятия наследства. Непринятие наследства предполагает то, что наследник, призванный к наследованию, в период 6-месячного срока для принятия наследства не совершает действий, непосредственно направленных на принятие наследства. Для непринятия наследства не требуется подавать какие-либо заявления нотариусу. Отказ же от наследства совершается исключительно посредством подачи наследником нотариусу по месту открытия наследства заявления.
Поскольку отказ от наследства является односторонней сделкой, то он может быть совершен только дееспособным лицом. Лица, ограниченно дееспособные, могут отказаться от наследства только с согласия своих попечителей. Что касается полностью недееспособных граждан, то за них отказаться от наследства могут только их опекуны. При этом если наследником является несовершеннолетний либо гражданин, признанный недееспособным или ограниченно дееспособным, то отказ от наследства допускается только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
Отказ от наследства носит безусловный характер, не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Не допускается замена одного заявления об отказе от наследства другим.
Подав заявление нотариусу об отказе от принятия наследства, наследник тем самым лишает себя права претендовать на наследство.
Допускается как безоговорочный отказ от наследства, который не содержит указания, в пользу кого именно он осуществляется, так и отказ от наследства в пользу конкретного лица.
Если совершен безоговорочный отказ от наследства, в последующем нельзя сделать указание относительно того, что отказ был совершен в пользу конкретного лица, равно как не может быть заменено лицо, в пользу которого совершен отказ, другим лицом.
Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако наследник, призываемый к наследованию и по завещанию, и по закону, вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из оснований, что не лишает его возможности наследовать по другому основанию (п.20 постановления Пленума № 17).
Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (ст.1071 ГК). В течение этого срока отказ от наследства возможен и тогда, когда наследник уже принял наследство.
Необходимо отметить, что если наследник принял наследство путем фактического вступления во владение или управление наследственным имуществом, то суд по иску такого наследника может признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного 6-месячного срока, если причины пропуска будут признаны уважительными.
Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или отменен, однако он может быть признан недействительным по решению суда.
Требование о признании отказа от наследства недействительным может быть удовлетворено как при нарушении правил, установленных пп.3 и 4 ст.1074 и ст.1075 ГК, так и по основаниям, предусмотренным ГК для признания сделок недействительными.
![]() |
Обратите внимание! Отказ от наследства может быть признан недействительным, в частности, в связи с тем, что он был совершен: • лицом, не способным в момент совершения отказа от наследства понимать значения своих действий или руководить ими; • под влиянием заблуждения; • под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителей сторон или стечения тяжелых обстоятельств; • в связи с тем, что отказ носил притворный характер (отказом прикрывалась сделка по купле-продаже или дарению имущества). |
Наследнику не требуется указывать причину отказа от наследства. Поэтому если наследник, совершивший отказ от наследства, в последующем заявит требование о признании его недействительным на том основании, что ему не был известен весь состав наследства, такое требование может быть удовлетворено только в случае, если будет установлено, что наследник был введен кем-то в заблуждение намеренно.
Отказываясь от наследства, наследник вправе указать, что он отказывается от наследства в пользу других лиц из числа наследников как по завещанию, так и по закону. Таким наследником может быть наследник по закону любой очереди, в т.ч. и тот, который наследует по праву представления. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РБ разъяснила, что при жизни родителей внуки не имеют право наследовать по закону, а поэтому отказ от наследства в их пользу возможен, когда они являются наследниками по завещанию или если они к моменту открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее 1 года находились на иждивении у наследодателя и проживали совместно с ним. Иными словами, отказ от наследства в пользу наследников, которые наследуют по праву представления, возможен лишь в тех случаях, когда они призваны к наследованию.
Отказ от наследства в пользу другого лица представляет собой распоряжение наследником своим правом на наследство путем передачи его другому лицу или лицам. Данный отказ влечет прекращение права на наследство у отказавшегося наследника и возникновение права на наследование у других наследников, определенных отказавшимся наследником.
В свою очередь наследники, в пользу которых совершен отказ от наследства, вправе реализовать любое из прав, составляющих содержание права на наследование.
![]() |
Обратите внимание! Круг лиц, в пользу которых может быть осуществлен отказ от наследства, перечисленный в п.1 ст.1075 ГК, является исчерпывающим. |
Отказ от наследства в пользу другого лица изменяет круг призванных к наследованию лиц, порядок наследования по закону и (или) по завещанию.
Допускается отказ от наследства как в отношении призванных к наследованию наследников, так и в отношении не призванных к наследованию (за исключением наследников по праву представления), но входящих в круг наследников по завещанию и (или) по закону.
Так, например, наследник по закону первой очереди вправе отказаться от своей наследственной доли в пользу наследников по закону любой другой очереди.
Наследник, призванный к наследованию по завещанию, вправе отказаться как в пользу других наследников по завещанию (если они имеются), так и в пользу наследников по закону, как призванных к наследованию части наследства, которым не распорядился завещатель, так и не призванных к наследованию.
Отказ от наследства в пользу наследников по завещанию и (или) по закону не допускается:
• от имущества, наследуемого по завещанию, - если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам. Направленный отказ от наследства в этом случае нарушил бы волю наследодателя;
• от обязательной доли в наследстве. Право на обязательную долю в наследстве является строго личным правом, а поэтому отказ от него в пользу другого лица, в т.ч. наследника, имеющего самостоятельное право на обязательную долю в том же наследстве, недопустим;
• если наследнику подназначен наследник. Направленный отказ от наследства в этом случае также нарушает волю завещателя по распоряжению имуществом.
В соответствии с п.1 ст.1054 ГК завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение за счет наследства какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения завещательного отказа. Отказополучателями могут быть лица как входящие, так и не входящие в число наследников по закону.
Завещательный отказ предназначен исключительно для определенного завещателем лица, назначенного отказополучателем. Отказополучатель вправе, но не обязан требовать исполнения завещательного отказа и соответственно воспользоваться соответствующим имущественным правом.
![]() |
Обратите внимание! Несмотря на то что завещательный отказ исполняется за счет наследства, он не переводит отказополучателя в статус наследника. |
Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. Однако при этом не допускается отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием, отказ от части причитающегося имущества.
Если отказополучатель оказался одновременно наследником по завещанию или по закону, такой наследник может отказаться и от наследства, и от завещательного отказа либо принять наследство, но отказаться от завещательного отказа, и наоборот, он может принять завещательный отказ, но отказаться от наследства.
Право на принятие наследства и право на получение завещательного отказа существуют в данном случае независимо друг от друга.
Приращение наследственных долей
Непринятие наследства, отказ от наследства без указания другого наследника, в пользу которого совершается отказ, отстранение от наследования недостойного наследника, признание завещания недействительным влекут отпадение соответствующего наследника и правовые последствия в виде приращения наследственных долей.
Суть приращения наследственных долей состоит в том, что часть наследства, которая причиталась бы призванному к наследованию, но отпавшему наследнику, переходит к наследникам, призванным к наследованию и принявшим наследство и распределяется между ними пропорционально их наследственным долям. Таким образом, правила о приращении наследственных долей определяют порядок перераспределения наследственного имущества в случае, когда по определенным основаниям отпадает один из наследников.
Приращение наследственных долей возможно только в том случае, если к наследованию призываются 2 и более наследника. Если к наследованию был призван единственный наследник и он отпал от наследования, то в таком случае применяются не правила о приращении наследственных долей, а правила о порядке призвания наследников к наследованию.
Приращение наследственных долей имеет место только в отношении наследников, принявших наследство.
Правило о приращении наследственных долей не применяется, если завещатель подназначит наследника на случай, если назначенный первым наследник не примет наследства или откажется от него либо отпадет от наследования по иным основаниям.
В ГК предусмотрено 2 типа отношений по приобретению наследства путем приращения наследственных долей.
Первый тип отношений имеет место в случаях, если наследование всего наследственного имущества осуществляется по закону либо если часть имущества завещана, а остальная часть переходит к наследникам по закону. В данном случае доля отпавшего наследника по закону или наследника по завещанию распределяется между наследниками по закону, призванными к наследованию и принявшими наследство, пропорционально их наследственным долям.
Второй тип отношений складывается в случаях, если все имущество было завещано наследодателем. При этом типе приращения наследственных долей доля отпавшего наследника поступает к остальным наследникам по завещанию, принявшим наследство.
Общая собственность наследников на наследство
Согласно ст.246 ГК под общей собственностью понимается нахождение имущества в собственности 2 или нескольких лиц.
В случае, когда наследников несколько, имущество, переходящее в порядке наследования, поступает в общую долевую собственность таких наследников (согласно законодательству общей совместной собственности при наследовании возникнуть не может). При этом общая долевая собственность у наследников может возникнуть независимо от того, призываются они к наследованию по закону или по завещанию. Однако если наследников по завещанию несколько и в завещании содержатся четкие указания о том, к кому из наследников какое имущество переходит, то в этом случае общая долевая собственность на все наследственное имущество у всех наследников не возникает.
![]() |
Пример В завещании указано, что все имущество переходит к жене и сестре, а автомобиль - к сыновьям. В этом случае сыновья станут общими долевыми собственниками автомобиля, а жена и сестра - всего остального имущества. |
В соответствии с п.4 ст.1069 ГК принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства. В случае наличия нескольких наследников наследственное имущество переходит в общую долевую собственность наследников со дня открытия наследства независимо от того, принято оно наследниками или нет. Вместе с тем ст.1069 ГК четко указывает, что для приобретения наследства наследник должен его принять.
В ст.1079 ГК установлен порядок раздела между наследниками имущества, находящегося у них в общей долевой собственности. Наследники вправе, но не обязаны заключить между собой соглашение о разделе наследственного имущества, находящегося в общей долевой собственности.
Соглашение наследников о разделе наследства может быть заключено до либо после выдачи свидетельства о праве на наследство (п.170 Инструкции № 63), т.е. наследники в любой момент могут заключить соглашение о разделе этого имущества. С заключением такого соглашения общая долевая собственность наследников прекращается. Однако если выделить долю будет просить только один из наследников, для остальных наследников режим долевой собственности сохранится. При отсутствии соглашения любой из наследников вправе требовать выделения доли в судебном порядке.
Имущество может быть разделено, только если оно входит в состав наследства и находится в долевой собственности наследников. Раздел имущества, входящего в состав наследства, возможен как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию.
Соглашение о разделе наследства, в т.ч. о выделе из него доли одного из наследников, заключаемое наследниками до выдачи свидетельства о праве на наследство, удостоверяется в государственной нотариальной конторе (нотариальном бюро) по месту открытия наследства после истечения срока для его принятия на основании документов, истребуемых для выдачи свидетельства о праве на наследство.
Соглашение является основанием для выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство с указанием в нем конкретных вещей.
![]() |
Обратите внимание! При наличии завещания, в соответствии с которым наследодатель завещал наследникам конкретные вещи, соглашение о разделе наследства не может быть заключено. Каждый наследник наследует завещанную ему наследодателем конкретную вещь. |
При удостоверении соглашения о разделе наследства необходимо учитывать преимущественное право наследников на определенные объекты из состава наследства при его разделе в соответствии с требованиями, установленными ст.1082 ГК (п.170 Инструкции № 63).
На основании нотариально удостоверенного соглашения о разделе наследственного имущества, заключенного в течение 6 месяцев после выдачи свидетельства о праве на наследство, осуществляется государственная регистрация прав на такое имущество.
В соглашении о разделе наследства наследники могут определить иной порядок раздела наследственного имущества по сравнению с тем, который был установлен свидетельством о праве на наследство.
В случае если между наследниками не достигнуто соглашения о порядке и условиях раздела наследственного имущества, в т.ч. о выделе доли одного из наследников, то раздел наследства осуществляется в судебном порядке в соответствии со ст.255 ГК.
Каждый из наследников, имеющий долю в праве собственности на наследственное имущество, вправе требовать в судебном порядке выдела своей доли.
Если выдел доли в натуре не допускается законодательством или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности.
Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности, его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией. При этом выплата участнику долевой собственности компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается только с его согласия. В случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию. С получением компенсации собственник утрачивает право на долю в общем имуществе (ст.255 ГК).
Охрана интересов ребенка при разделе наследства
В соответствии с п.1 ст.1037 ГК наследниками, как по завещанию, так и по закону, могут быть граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
При разделе наследства имущественные интересы вышеназванных наследников нуждаются в особой охране. Для того чтобы стать наследником, ребенок должен родиться живым. Даже если ребенок умрет через несколько минут после рождения, он успеет стать наследником соответствующей части наследственного имущества, которое может быть передано уже его наследникам. Если же ребенок родится мертвым, то он не будет учитываться при разделе наследства и наследники вправе разделить между собой все наследственное имущество.
Согласно п.1 ст.1081 ГК, если имеется наследник, зачатый при жизни наследодателя, то раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника.
Соглашение о разделе наследства, заключенное до рождения зачатого при жизни наследодателя наследника, является ничтожной сделкой, поскольку это прямо противоречит ГК. При этом не имеет значения, было ли известно наследникам о наличии такого не родившегося наследника.
При разделе наследства, наследником по которому является зачатый при жизни и родившийся живым после смерти наследодателя ребенок, в добровольном порядке к участию в составлении соглашения о разделе наследства должен быть приглашен представитель органа опеки и попечительства - управления (отдела) образования местного исполнительного и распорядительного органа (ст.143 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье).
Если наследники с участием представителя органа опеки и попечительства не достигли соглашения о разделе наследства, в т.ч. о выделе из него доли одного из наследников, то раздел производится в судебном порядке. Дело о разделе наследства в таком случае должно рассматриваться судом с участием представителя управления (отдела) образования местного исполнительного и распорядительного органа.
Преимущественное право на определенные объекты из состава наследства при его разделе
Наследники, которые до открытия наследства пользовались неделимой вещью, жилым домом, квартирой (иным жилым помещением), входящими в состав наследства, имеют преимущественное право на их получение в натуре при наличии условий, предусмотренных ст.1082 ГК.
![]() |
Справочно В соответствии со ст.133 ГК неделимой признается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения. К неделимым вещам относятся, в частности, автомобиль, жилое помещение и др. Могут возникнуть случаи, когда на неделимую вещь претендуют несколько наследников, которые желают, чтобы из состава наследства им была выделена именно эта вещь. |
Нормы ст.1082 ГК закрепляют преимущественное право на определенные объекты из состава наследства при его разделе.
Необходимо отметить, что наследники при разделе наследства могут как воспользоваться принадлежащим им преимущественным правом на определенные объекты из состава наследства, так и не заявить о нем.
Преимущественное право при разделе наследства на получение неделимой вещи из состава наследства принадлежит наследнику, который совместно с наследодателем владеет данной вещью на праве общей долевой собственности, т.е. наряду с умершим является сособственником неделимой вещи. При этом не имеет значения, пользовался ли данной неделимой вещью наследник-сособственник или нет либо данной вещью пользовались другие наследники.
![]() |
Пример Если в жилом доме, входящем в состав наследства, проживал наследодатель, а его сестра - сособственник - жила в другом месте, то она будет иметь преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого жилого дома. Если сособственниками неделимой вещи являются все наследники, то в этом случае ни у кого из них преимущественного права на получение данной неделимой вещи не будет. |
Вышеуказанное правило о преимущественном праве установлено лишь на случай раздела наследства между наследниками-сособственниками и наследниками, которые собственниками доли в праве собственности на наследственное имущество не являются.
Преимущественное право на получение неделимой вещи при разделе наследства возникает также у наследников, которые не являются участниками общей собственности на такую неделимую вещь, однако самостоятельно или вместе с наследодателем постоянно пользовались данной вещью. Следует обратить внимание, что указанное выше преимущественное право возникает только перед теми наследниками, которые не являются вместе с наследодателем сособственниками неделимой вещи.
Если все наследники, одновременно не являясь сособственниками на неделимую вещь, пользовались данной вещью, то преимущественное право на получение неделимой вещи при разделе наследства ни у кого из них не возникает.
Если в состав наследства входит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, то преимущественное право на получение указанного имущества при разделе наследства принадлежит наследнику:
а) который проживал в данном жилом помещении в течение года до открытия наследства;
б) для которого данное жилое помещение являлось единственным местом постоянного проживания, т.е. он не имел другого жилого помещения ни в собственности, ни в пользовании.
При наличии этих условий наследник имеет преимущественное право также на получение в счет своей наследственной доли при разделе наследства находящихся в жилом помещении домашней утвари и предметов домашнего обихода.
Судебная и нотариальная практика относит к домашней утвари и предметам домашнего обихода вещи, которые используются в повседневной жизни для удовлетворения бытовых нужд: мебель, посуда, холодильник, телевизор, стиральная машина и др. Не относятся к предметам домашней утвари и обихода личные вещи умершего, предметы его профессиональной деятельности, антикварные предметы, коллекции, драгоценные металлы и камни и изделия из них и др.
Указанные наследники при наличии названных условий имеют преимущественное право только перед теми наследниками, которые не являются одновременно с наследодателем сособственниками неделимых вещей.
В случае несоразмерности имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник, его наследственной доле такая несоразмерность может быть устранена передачей остальным наследникам другого имущества из состава наследства либо иной компенсацией, в т.ч. выплатой соответствующей денежной суммы.
![]() |
Обратите внимание! Осуществить преимущественное право в случае несоразмерности имущества, которое наследник хочет получить при разделе наследства, его наследственной доле можно лишь после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам. Однако данное правило не подлежит применению, если это установлено соглашением между наследниками, которые вправе определить, что денежная компенсация выплачивается частично либо по истечении определенного времени. |
Свидетельство о праве на наследство
Свидетельство о праве на наследство - официальный документ, подтверждающий приобретение наследником наследства. В соответствии с п.1 ст.1069 ГК для того, чтобы приобрести наследство, наследник должен его принять.
Порядок и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство регулируются нормами ГК, Законом РБ от 18.07.2004 № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности» (далее - Закон № 305-З), Инструкцией № 63.
![]() |
От редакции «Бизнес-Инфо» С 25 января 2016 г. следует руководствоваться Законом № 305-З в редакции Закона РБ от 05.01.2016 № 355-З. |
![]() |
Обратите внимание! Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника. Отсутствие такого свидетельства у наследника не является основанием для отказа в возбуждении дела по спору о наследстве и не влечет за собой утрату наследственных прав, если наследство было принято в срок, установленный ст.1071 ГК, или наследник признан судом принявшим наследство (п.1 ст.1072 ГК) (п.16 постановления Пленума № 17). |
Свидетельство о праве на наследство подтверждает уже имеющиеся у наследников права и является основанием для получения специальных документов, которые подтверждают право на имущество, полученное по наследству, для истребования наследственного имущества, оказавшегося без достаточных на то оснований у третьих лиц, для государственной регистрации недвижимого имущества, для регистрации в органах Государственной автомобильной инспекции на нового собственника входившего в состав наследства транспортного средства, для получения денег с вклада в банке и т.д.
Так, согласно п.3 ст.1048 ГК денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним.
Свидетельство о праве на наследство необходимо, в частности, также наследникам умершего участника хозяйственного общества, поскольку оно в данном случае подтверждает статус лица как наследника.
Право на получение свидетельства о праве на наследство имеют наследники, принявшие наследство в установленном законодательством порядке. Выдача свидетельства о праве на наследство производится на основании заявления наследника, который уже принял наследство либо принимает его подачей такого заявления.
В заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство указываются:
• фамилия, собственное имя и отчество заявителя;
• его адрес;
• дата открытия наследства;
• фамилия, собственное имя и отчество наследодателя, его последнее место жительства;
• состав наследства (наследственного имущества);
• другие наследники умершего, адрес их места жительства, а если он не известен - место работы.
Если за выдачей свидетельства о праве на наследство обратился наследник, который принял наследство путем фактического вступления во владение или управление наследственным имуществом, то в подтверждение фактического принятия наследства такой наследник должен представить соответствующие документы.
Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, по месту открытия наследства.
![]() |
Справочно О месте открытия наследства см. подробнее в материале «Наследственное право. Общие положения о наследовании». |
Выдача свидетельства о праве на наследство по закону
Выдаче свидетельства о праве на наследство по закону предшествует проверка нотариусом:
• факта смерти наследодателя;
• времени и места открытия наследства;
• наличия отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство;
• состава и принадлежности наследственного имущества (ст.76 Закона № 305-З, п.145 Инструкции № 63).
В подтверждение указанных обстоятельств истребуются соответствующие документы.
![]() |
Справочно Факт смерти наследодателя и время открытия наследства подтверждаются свидетельством о смерти наследодателя, копией записи акта о смерти наследодателя либо справкой из записи акта о смерти. Доказательствами родственных и иных отношений наследника с наследодателем являются свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, копии записей актов гражданского состояния, справки из записей актов гражданского состояния, копии решения суда об установлении факта родственных отношений, справки органов, регистрирующих акты гражданского состояния, подтверждающие добрачную фамилию либо иные сведения, содержащиеся в записях актов гражданского состояния. При наличии в документах незначительных неточностей и расхождений в фамилиях, собственных именах, отчествах для установления расхождений, вызванных различным написанием, дополнительно в подтверждение факта родственных отношений могут быть истребованы справки, выданные государственными учреждениями и организациями по месту работы или жительства, если они в совокупности с другими документами подтверждают родственные и иные отношения. Также могут использоваться справочники, словари личных имен (пп.146, 149 Инструкции № 63). Если в отношении одного или нескольких наследников по закону отсутствуют документы, подтверждающие наличие оснований для призвания к наследованию по закону, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с письменного согласия всех остальных наследников, принявших наследство и в отношении которых имеются документы, являющиеся основанием для призвания их к наследованию по закону. Письменное согласие оформляется заявлением соответствующих наследников, оформленным в порядке, предусмотренном для оформления заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст.76 Закона № 305-З, п.150 Инструкции № 63). |
Если с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство обратилось лицо, находившееся на иждивении наследодателя, нотариус истребует документы, подтверждающие его нетрудоспособность на день смерти наследодателя и факт нахождения на иждивении наследодателя.
![]() |
Справочно Нетрудоспособность иждивенца, связанная с возрастом, проверяется по документу, удостоверяющему личность, или свидетельству о рождении (записи акта о рождении); нетрудоспособность, связанная с состоянием здоровья, - по пенсионному удостоверению, свидетельству инвалида или справке медико-реабилитационной экспертной комиссии. Факт нахождения на иждивении может подтверждаться также копией решения суда об установлении факта нахождения на иждивении (п.151 Инструкции № 63). |
Выдача свидетельства о праве на наследство по завещанию
Для выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию подлежат установлению и проверке (п.152 Инструкции № 63):
• факт смерти наследодателя;
• время и место открытия наследства;
• состав и принадлежность наследственного имущества;
• круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве;
• наличие завещания и сведения об отмене либо изменении завещания;
• круг наследников по закону первой очереди.
В подтверждение указанных обстоятельств истребуются соответствующие документы.
![]() |
Справочно В случае если завещание было удостоверено в государственной нотариальной конторе (частным нотариусом) по месту открытия наследства, нотариус проверяет отмену либо изменение завещания по данным этой государственной нотариальной конторы (частного нотариуса), о чем на завещании производит соответствующую отметку с проставлением даты и подписи. В случае если завещание было удостоверено не по месту открытия наследства, то нотариус истребует сведения об отмене либо изменении завещания из государственной нотариальной конторы (частного нотариуса), местного исполнительного и распорядительного органа, дипломатического представительства Республики Беларусь или консульского учреждения Республики Беларусь, удостоверивших завещание, либо государственной нотариальной конторы, ведомственного нотариального архива, где завещание находится на хранении. Указанные сведения представляются в виде справки, которая заверяется подписью соответствующего лица и скрепляется гербовой печатью. При получении сведений о смерти лица, совершившего закрытое завещание (письменного заявления, телефонограммы и т.п.), нотариус обязан проверить такие сведения по свидетельству о смерти (копии записи акта о смерти, справке из записи акта о смерти). При установлении факта открытия наследства по указанным документам нотариус не позднее 15 дней со дня поступления документа производит вскрытие конверта с завещанием с обязательным присутствием 2 свидетелей. При вскрытии конверта вправе присутствовать и заинтересованные лица. В случае если принятие наследства должно быть осуществлено не в той государственной нотариальной конторе (частным нотариусом), где произведено вскрытие конверта с завещанием, указанные документы отправляются в государственную нотариальную контору (частному нотариусу) по месту открытия наследства заказным письмом с уведомлением о вручении либо передаются лично нотариусом. По просьбе всех наследников по завещанию указанные документы могут быть выданы им для передачи по принадлежности, о чем производится соответствующая запись в протоколе вскрытия и оглашения завещания. При этом должны быть установлены личности наследников по завещанию. Если наследник по завещанию желает, чтобы в свидетельстве о праве на наследство по завещанию были указаны его родственные или брачные отношения с наследодателем, нотариус истребует документы, подтверждающие наличие этих отношений. При отсутствии документов, подтверждающих родственные или брачные отношения с наследодателем, нотариус разъясняет наследникам порядок обращения в суд для установления этого факта. При отсутствии у наследника экземпляра завещания нотариус в установленном порядке истребует дубликат завещания либо его архивную копию. |
Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию на неделимую вещь, определенные части которой завещаны 2 или более наследникам без указания долей, определен в п.157 Инструкции № 63.
Если за получением свидетельства о праве на наследство обратился переживший супруг наследодателя, то нотариус должен разъяснить ему, что он вправе до получения свидетельства о праве на наследство выделить свою долю в общем совместном имуществе супругов. Свидетельство о праве собственности на долю имущества, нажитого супругами в период брака, выданное на имя умершего супруга (на имя умершего бывшего супруга), является документом, подтверждающим принадлежность наследодателю 1/2 доли наследственного имущества, на которое выдано такое свидетельство.
Если наследодатель получил свидетельство о праве на наследство на недвижимое имущество и умер, не успев зарегистрировать переход права собственности в организации по регистрации, то такое свидетельство о праве на наследство является документом, подтверждающим принадлежность наследодателю недвижимого имущества. В подтверждение того, что наследодатель не зарегистрировал переход права собственности, истребуется выписка из регистрационной книги (п.160 Инструкции № 63).
Если в состав наследства входит имущество, которое подлежит государственной регистрации либо право собственности на которое подлежит государственной регистрации, нотариус истребует документы, подтверждающие государственную регистрацию права собственности на имущество либо государственную регистрацию имущества на имя наследодателя, а также проверяет отсутствие ареста либо запрещения отчуждения в отношении наследственного имущества (ст.78 Закона № 305-З).
Нотариус истребует документ, подтверждающий приобретение наследодателем права собственности на недвижимое имущество (долю в праве общей собственности). Такими документами могут являться копия документа, хранящегося в делах государственной нотариальной конторы (частного нотариуса), верность которого заверяется подписью с проставлением даты и скрепляется гербовой печатью руководителя государственной нотариальной конторы (частного нотариуса), а также архивная копия нотариального документа, выданная ведомственным нотариальным архивом (п.161 Инструкции № 63).
Согласно постановлению Минюста РБ и Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров РБ от 04.08.2005 № 41/31 «О подтверждении права собственности на жилые дома, жилые изолированные помещения, расположенные в сельских населенных пунктах» документом, подтверждающим право собственности умершего гражданина на жилой дом, жилое изолированное помещение с хозяйственными постройками или без них, сведения о которых внесены в похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполнительного и распорядительного органа до 8 мая 2003 г. (до вступления в силу Закона РБ от 22.07.2002 № 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»), но которые не зарегистрированы в территориальных организациях по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, является справка данного исполнительного и распорядительного органа. Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство на основании такой справки может быть обжалован в суд.
Если возведенный или незаконченный строительством дом (жилое изолированное помещение, иное строение), расположенный в городе или в сельском населенном пункте на предоставленном наследодателю в установленном законом порядке земельном участке, при жизни наследодателя не был зарегистрирован ни в территориальных организациях по государственной регистрации, ни внесением в похозяйственную книгу сельских (поселковых) исполнительных и распорядительных органов, наследники в силу п.3 ст.220 ГК вправе обратиться в суд с требованием об установлении факта принадлежности наследодателю строительных материалов и другого имущества, из которого недвижимое имущество создано или создается. В случае возникновения спора о праве такие требования подлежат рассмотрению в порядке искового производства. Решение суда об удовлетворении указанных требований может являться основанием для обращения наследников в соответствующие органы местного управления и самоуправления для решения вопроса, в частности, о продолжении строительства, принятии постройки в эксплуатацию, а впоследствии - в территориальную организацию по государственной регистрации - о регистрации вновь созданного ими недвижимого имущества и права собственности на него.
![]() |
Обратите внимание! Если входящее в состав наследства недвижимое имущество наследодатель приобрел на основании сделки или по наследству, однако сделку и переход права собственности в установленном порядке не зарегистрировал, то наследники вправе обратиться в суд с иском о признании за ними права собственности на это имущество (например, применительно к п.3 ст.166 ГК или в соответствии с п.4 ст.1069 ГК). |
Резолютивная часть решения по таким делам должна содержать основные характеристики объекта недвижимого имущества в соответствии с данными компетентных органов (к примеру, кадастровый номер, назначение, местонахождение и площадь земельного участка; инвентарный номер, назначение, местонахождение, размеры капитального строения либо изолированного помещения) и другие необходимые для совершения регистрационных действий сведения (о сделке по приобретению наследодателем имущества, в т.ч. неоконченного строительством законсервированного объекта недвижимости; об имеющихся в отношении недвижимого имущества обременениях).
В порядке ст.363-367 ГПК суд может установить факт владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом лишь при отсутствии спора о праве, если в восстановлении утраченных документов о регистрации такого имущества отказано и этот факт не может быть установлен в ином (несудебном) порядке. Поэтому установление в порядке особого производства факта владения, пользования и распоряжения созданным наследодателем недвижимым имуществом, не зарегистрированным им при жизни в установленном порядке, является недопустимым (пп.23-232 постановления Пленума № 17).
В свидетельстве о праве на наследство на имущество, которое подлежит государственной регистрации либо право собственности на которое подлежит государственной регистрации, указывается, в каком органе должна быть осуществлена государственная регистрация имущества либо права собственности на имущество на имя наследников согласно полученному ими свидетельству о праве на наследство (ст.78 Закона № 305-З).
Если в состав наследства входит земельный участок, находящийся в частной собственности, либо земельный участок, находящийся в пожизненном наследуемом владении, нотариус разъясняет наследникам их обязанность до истечения 18-месячного срока со дня открытия наследства обратиться в организацию по государственной регистрации за государственной регистрацией перехода права собственности либо права пожизненного наследуемого владения на унаследованный земельный участок, если в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле (далее - КоЗ) земельные участки могут находиться в собственности либо в пожизненном наследуемом владении наследников (п.162 Инструкции № 63).
Если в состав наследства входит жилой дом, зарегистрированная организацией по государственной регистрации квартира в блокированном жилом доме, дача либо садовый домик, расположенные на земельном участке, находившемся в пожизненном наследуемом владении наследодателя, свидетельство о праве на наследство выдается как на такой объект недвижимого имущества с указанием в тексте свидетельства, что он расположен на земельном участке, находившемся в пожизненном наследуемом владении, так и на данный земельный участок (п.1621 Инструкции № 63).
Особенности наследования земельных участков, находящихся в частной собственности граждан регулируются ст.52 КоЗ.
Если ни один из наследников не может быть собственником земельного участка, участок переходит в государственную собственность на основании решения соответствующего исполнительного и распорядительного органа с выплатой наследникам соответствующей денежной компенсации. Наследники, не являющиеся гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающие на ее территории, вместо компенсации вправе получить соответствующие земельные участки в аренду при условии сохранения их целевого назначения в соответствии с земельным законодательством (пп.24 и 25 постановления Пленума № 17).
В тексте свидетельства о праве на наследство указывается о том, что переход права собственности либо права пожизненного наследуемого владения на унаследованный земельный участок подлежит государственной регистрации в установленный законодательством срок (п.162 Инструкции № 63).
Если на наследственное имущество наложено запрещение отчуждения в связи с получением ссуды (кредита), то нотариус сообщает учреждению, выдавшему ссуду (кредит), о выдаче свидетельства о праве на наследство.
При наличии заявления кредитора, предъявившего требования по долгам наследодателя, нотариус сообщает кредитору о выдаче наследникам свидетельства о праве на наследство.
Если на наследственное имущество наложен арест судебными или следственными органами, свидетельство о праве на наследство выдается только после освобождения имущества от ареста (п.163 Инструкции № 63).
Свидетельство о праве на наследство на авторские права выдается по представлению нотариусу произведения, созданного автором. Если произведение опубликовано анонимно или под псевдонимом, то для установления авторства нотариус истребует сведения об авторе от издателя, имя или наименование которого обозначено на произведении (п.166 Инструкции № 63).
Если в состав наследства входит имущество, подлежащее специальной регистрации, нотариус проверяет его принадлежность наследодателю, о чем делает отметку на заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство. В свидетельстве о праве на наследство на такое имущество указывается, в каком органе должна быть осуществлена регистрация этого имущества.
Если в отношении наследственного имущества имеются какие-либо обременения, то нотариус об их наличии указывает в свидетельстве о праве на наследство и разъясняет наследникам о возникающих в этой связи правоотношениях.
При наличии в завещании завещательного отказа и (или) завещательного возложения факт возложения на наследника исполнения за счет наследства какого-либо обязательства отражается отдельным абзацем в свидетельстве о праве на наследство путем точного изложения соответствующего раздела текста завещания (пп.167-169 Инструкции № 63).
В зависимости от желания наследников свидетельство о праве на наследство выдается всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности на каждый либо на несколько объектов наследственного имущества.
Если свидетельство о праве на наследство выдается на основании соглашения наследников о разделе наследства, заключенного до выдачи свидетельства о праве на наследство, то это свидетельство выдается каждому наследнику в отдельности на конкретный объект наследственного имущества.
Личная явка наследника для получения свидетельства о праве на наследство не обязательна. По письменной просьбе наследника после получения нотариусом сведений и (или) документов, необходимых для выдачи свидетельства о праве на наследство, в т.ч. подтверждающих оплату государственной пошлины и других необходимых в соответствии с законодательством платежей, свидетельство о праве на наследство, а также его нотариально засвидетельствованная копия может быть выслана по почте.
Если свидетельство о праве на наследство выдается на имя ограниченно дееспособного или недееспособного наследника, нотариус сообщает об этом в орган опеки и попечительства по месту жительства наследника в целях охраны его имущественных интересов.
В случае выявления наследниками после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое свидетельство о праве на наследство не выдано, от наследника принимается заявление о выдаче дополнительного свидетельства о праве на наследство и выдается такое свидетельство (пп.171-174 Инструкции № 63).
Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство
По общему правилу выдача свидетельств о праве на наследство производится по истечении срока, установленного для принятия наследства (6 месяцев со дня открытия наследства).
При этом в случаях, предусмотренных пп.2 и 3 ст.1071 и п.2 ст.1073 ГК, свидетельство о праве на наследство выдается не ранее установленных в указанных статьях сроков. В частности, для наследников, у которых право на наследство возникает вследствие отказа другого наследника от наследства, срок принятия наследства начинает течь лишь с момента такого отказа, в связи с чем и свидетельство о праве на наследство не может быть выдано ранее истечения указанных сроков.
Вместе с тем наследники, принявшие наследство, вправе обратиться в государственную нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство без ограничения срока (п.16 постановления Пленума № 17).
Свидетельство о праве на наследство может быть выдано наследникам, принявшим наследство, в любое время.
Свидетельство о праве на наследство в случае, предусмотренном п.2 ст.1084 ГК, может быть выдано ранее истечения срока, установленного для принятия наследства, как при наследовании по закону, так и по завещанию, в случае если органу, обязанному выдать свидетельство, будут представлены достоверные данные о том, что кроме лиц, заявляющих о получении свидетельства, не имеется других наследников, которые могут быть призваны к наследованию.
При возникновении спора о праве на имущество, входящее в состав наследства, который передан на рассмотрение суда, выдача свидетельства о праве на наследство может быть приостановлена по постановлению суда.
Возмещение расходов, возникающих при наследовании
Любое лицо, понесшее расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, охраной наследства и управлением им, а также расходы на похороны, вправе предъявить требование об их возмещении.
Заинтересованные лица вправе предъявить свои требования о возмещении расходов в любое время, как после принятия наследниками наследства, так и до этого. До получения свидетельства о праве на наследство такие требования предъявляются к наследникам, принявшим наследство, либо к исполнителю завещания. При этом в случае отсутствия наследника, принявшего наследство, или исполнителя завещания лицо, понесшее расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, охраной наследства и управлением им, а также расходы на похороны, вправе обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о возмещении указанных расходов за счет наследства в пределах его стоимости.
Расходами, вызванными предсмертной болезнью наследодателя, могут являться расходы на лекарства, медицинское обслуживание, расходы по уходу за наследодателем и т.д. При этом отметим, что возмещению подлежат лишь необходимые расходы. В случае спора вопрос о том, являются ли понесенные расходы необходимыми, а также об их размере по иску сторон может быть решен судом.
Если требование, предъявленное указанным лицом, признано нотариусом обоснованным, он выдает распоряжение о возмещении произведенных расходов.
При наличии в банке вклада или счета на имя наследодателя нотариус выдает банку распоряжение выдать с данного вклада или счета в возмещение произведенных расходов денежную сумму в определенном размере.
При отсутствии в составе наследственного имущества денежных сумм нотариусом дается распоряжение о выдаче вещей, стоимость которых не должна превышать суммы произведенных расходов. При этом из наследства не могут передаваться недвижимое имущество и транспортные средства.
Если в удовлетворении требований о выплате соответствующих сумм в возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, охраной наследства и управления им, отказано, спор о взыскании таких сумм разрешается судом.
После получения свидетельства о праве на наследство расходы, указанные выше, возмещаются наследниками в пределах стоимости перешедшего к каждому из них наследственного имущества.
Ответственность наследников по долгам наследодателя
В соответствии с п.2 ст.1033 ГК не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, т.е. такие права и обязательства должника-гражданина прекращаются с его смертью. Все другие права и обязанности переходят в порядке правопреемства к наследникам умершего гражданина.
![]() |
Обратите внимание! Каждый из наследников, принявших наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, а все вместе наследники несут солидарную ответственность по долгам наследодателя. Таким образом, при солидарной обязанности наследников кредитор вправе требовать исполнения как от всех наследников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (ст.304 ГК). |
Следует отметить, что действующее законодательство не предусматривает какой-либо очередности кредиторов при удовлетворении долгов наследодателя.
Наследник может одновременно приобрести наследственное имущество как непосредственно в результате открытия наследства, так и в результате наследственной трансмиссии. При таких обстоятельствах наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества лишь по долгам непосредственно наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.
В соответствии с п.29 постановления Пленума № 17 при рассмотрении требований кредиторов о взыскании с наследников, принявших наследство, долгов наследодателя срок исковой давности, указанный в п.4 ст.1086 ГК, применительно к характеру требований, которые имелись у кредиторов к наследодателю, может быть как общим, так и специальным (ст.197, 198 ГК).
Так как наследники являются правопреемниками наследодателя, то течение срока исковой давности по долгам наследодателя начинается не со времени открытия наследства, а со дня, когда у кредиторов появилось право требования по таким долгам к наследодателю (п.1 ст.201, ст.202 ГК).
Правила приостановления, перерыва, восстановления сроков исковой давности (ст.203, 204, 206 ГК) применяются и к срокам давности по долгам наследодателя.
Кредиторы вправе предъявить свои требования к наследникам, принявшим наследство. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В этом случае рассмотрение иска приостанавливается до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к административно-территориальной единице.
28.09.2012 г.
Татьяна Шпилевская, адвокат Минской городской коллегии адвокатов